Репетиторские услуги и помощь студентам!
Помощь в написании студенческих учебных работ любого уровня сложности

Тема: Наследование-5

  • Вид работы:
    Другое по теме: Наследование-5
  • Предмет:
    Основы права
  • Когда добавили:
    30.07.2017 12:06:19
  • Тип файлов:
    MS WORD
  • Проверка на вирусы:
    Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

  • Полный текст:

    Наследование по закону






























    Содержание


    Введение…………………………………………………………………………..3

    Глава 1. Общие положения о наследовании…………………………………..5

    1.1. Понятие и основания наследования……………………………………….5

    1.2. Открытие наследства. Время и место открытия наследства………….….9

    1.3. Субъекты наследственного правопреемства и наследственная масса…13

    Глава 2. Правовое регулирование наследования по закону……………….20

    2.1. Круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию..20

    2.2. Наследование по праву представления. Отличие от наследственной трансмиссии…………………………………………………………………….23

    2.3. Реализация права на принятие наследства при наследовании по закону……………………………………………………………………………27

    Заключение……………………………………………………………….……..33

    Список использованной литературы…………………………………………34
















    Введение


    Актуальность темы исследования обусловливается тем, что возможность передать все нажитое имущество по наследству или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается стабильность и надежность отношений между близкими людьми.

    Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с осознанием того, что в свое время все приобретенное им при жизни перейдет к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (обязательная доля). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные последствия.

    Значимость выявления особенностей правового регулирования наследования по закону обусловлена необходимостью теоретического осмысления и конструктивного критического анализа особенностей текущего правового регулирования наследования по закону,

    Целью исследования является теоретическое и практическое изучение наследования по закону.

    Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

    Рассмотреть понятие и основания наследования;

    Изучить открытие наследства, время и место открытия наследства;

    Рассмотреть субъектов наследственного правопреемства и наследственная масса;

    Проанализировать круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию;

    Рассмотреть наследование по праву представления, а также отличие от наследственной трансмиссии;

    Раскрыть реализацию права на принятие наследства при наследовании по закону.

    Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при наследовании по закону.

    Предметом исследования являются Гражданский кодекс РФ, а также нормы права, регулирующие наследование по закону.

    Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания и частнонаучные методы познания.

    Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами, состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
















    Глава 1. Общие положения о наследовании

    1.1. Понятие и основания наследования


    Примечательно, что само понятие наследования не является общим для правовых систем различных государств. Страны, в которых наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация наследования восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя. В эту группу входят практически все страны континентального права, в том числе Российская Федерация.

    В соответствии с первой из двух указанных концепций наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранялись - по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.

    Российская цивилистическая доктрина - и дореволюционная, и советская, и современная - традиционно трактует переход имущества по наследству как преемство в правах и обязанностях умершего лица.

    Так, отечественный исследователь Г.Ф. Шершеневич писал, что "совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но переходит на новое лицо... Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший. Оно является субъектом прав собственности, сервитутов, залога, прав требования; на него падают обязанности по всем долгам умершего". Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу: имущества, а равно и отношения его к имуществу. Но юридические отношения их не прекращаются: они продолжают существовать, с той разницей, что на месте выбывшего субъекта становится его правопреемник.

    Статья 1110 ГК РФ впервые в истории отечественного гражданского законодательства понятие наследования как универсального правопреемства закрепила легально: "...при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное".

    Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, принимая на себя права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).

    Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное. В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут переходить в порядке наследования к другим лицам как по закону, так и по завещанию.

    Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.

    Квалификация наследования в качестве successio in universum осуществлена законодателем не только посредством предписаний, содержащихся в упомянутых разделах ГК РФ, но также с помощью таковых, закрепленных в его ст. 1112.

    В первом приближении можно было бы утверждать, что данная статья основной и единственной своей целью имеет нормативное закрепление состава наследственного имущества: "В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага". Сообразно этому в специальной литературе комментаторы нередко толкуют приведенные нормы в аспекте анализа тех положений действующего законодательства РФ, которые посвящены правовому режиму различных видов имущества. Представляется, однако, что цель и назначение положений, закрепленных в данной статье, не исчерпываются указанным аспектом.

    Неотъемлемой частью анализируемой статьи, в том числе для целей уяснения ее смысла, является ее название - "Наследство". Вводя такое наименование соответствующего комплекса норм, законодатель указал, что после смерти лица его имущество (независимо от своего состава и "ареала обитания") приобретает особые юридические свойства, превращаясь в объект гражданских прав локального характера: разнообразные правоотношения, в которые оно вовлекается, преследуют лишь одну цель - обеспечить его переход от одного лица к другому (другим) в порядке универсального правопреемства. С отмеченным свойством наследственного имущества связана и другая его специфическая черта - эластичность. Она означает, что в состав наследства могут входить любые вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, причем в неограниченном количестве.

    И.А. Покровский, характеризуя общие свойства наследственной массы, отмечал: "...наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличность и долги (activa и passiva) сливаются в одно юридическое понятие (universum ius), переходящее не к случайному захватчику, а к известным, заранее определенным лицам, наследникам".

    Российский закон выделяет два основания наследования - завещание и закон, причем правила о наследовании по закону действуют в части, не измененной завещанием, за исключением случаев, специально установленных ГК РФ. К таким исключениям относятся правила об обязательных наследниках.

    В юридической литературе можно встретить мнение о том, что, помимо указанных оснований наследования, есть и иные, в частности наследование в порядке трансмиссии или в порядке получения обязательной доли. В этих примерах речь идет либо о разных наследствах, либо о той части имущества, которая всегда по закону причитается обязательному наследнику, несмотря на содержание завещания.



    1.2. Открытие наследства. Время и место открытия наследства


    Как известно, переходящие от умершего к иным субъектам имущественные блага традиционно именуются в законе и в цивилистической доктрине наследственным имуществом, наследственной массой или, что то же самое, - наследством. Возникновение соответствующего правового режима и соответственно наследственных отношений закон связывает с особым юридическим фактом, обычно именуемым открытием наследства.

    По общему правилу наследство открывается смертью гражданина. С юридической точки зрения смерть физического лица представляет собой акт гражданского состояния и подлежит регистрации в установленном законом порядке. Основанием государственной регистрации смерти в органах ЗАГС является прежде всего документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. На основании данного документа выдается свидетельство о смерти - и только оно может быть принято нотариусом в качестве доказательства факта открытия наследства. Если наследодатель погиб на фронтах Великой Отечественной войны, то в качестве документа, подтверждающего факт открытия наследства, может выступать соответствующее извещение о гибели на фронте, выданное командованием, военным комиссариатом или иным органом.

    По юридическим последствиям к физической смерти приравнивается объявление гражданина умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ это может иметь место в случае, если в месте жительства гражданина не имеется сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Срок сокращается до шести месяцев, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Если гражданин, в том числе военнослужащий, пропал без вести в связи с военными действиями, то он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Необходимо помнить, что данное правило не применяется к случаям пропажи лица без вести в так называемых горячих точках, так как данные территории юридически не могут считаться местом военных действий. На основании судебного решения об объявлении умершим также выдается свидетельство о смерти.

    Открытие наследства, будучи основополагающим юридическим фактом для возникновения наследственных правоотношений, происходит в определенное время и в определенном месте. Установление времени открытия наследства имеет исключительно важное значение: именно на данный момент времени определяется закон, который должен регулировать порядок перехода имущества по наследству; круг наследников; состав наследственного имущества; начало течения срока на принятие наследства; решаются другие важные вопросы. В ст. 1114 ГК РФ указано, что время открытия наследства - это определенный день, календарная дата. Закон считает таковым день смерти гражданина, и именно этот день указывается в выдаваемом компетентным органом свидетельстве о смерти лица. В том случае, когда в свидетельстве дата смерти не указана, она может быть установлена в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица.

    Если гражданин в общем порядке объявлен судом умершим, то днем его смерти будет считаться день вступления в силу соответствующего судебного решения. В том же случае, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, или имеются основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти будет считаться день предполагаемой гибели, указанный в решении суда.

    Так, в соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (наследование по праву представления). Если одновременно с наследодателем умирает лицо, которое он назначил своим наследником по завещанию и, кроме того, подназначил наследника на этот случай, то завещанное имущество перейдет к подназначенному лицу.

    Существенную роль в развитии наследственных правоотношений играет не только время, но и место открытия наследства: по месту открытия наследства заводится наследственное дело; наследники обращаются с заявлениями о принятии или отказе от наследства, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство; кредиторы наследодателя предъявляют претензии к наследникам, принявшим наследство, или к наследственному имуществу; принимаются меры по охране наследственного имущества и т.д.

    Законодатель закрепил в ГК РФ несколько критериев определения места открытия наследства - по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества. Согласно ст. 1115 ГК РФнаследство открывается по месту жительства умершего, т.е. там, где он постоянно или преимущественно проживал, как установлено в ст. 20 ГК РФ. Конституция РФ в ч. 1 ст. 27 закрепляет за каждым, кто законно находится на территории России, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах РФ.

    Таким образом, по общему правилу место открытия наследства определяется на основе данных о регистрации наследодателя по месту жительства в РФ, которые могут быть получены из соответствующих справок, выдаваемых жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления. Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.

    Кроме того, в тех случаях, когда наследодатель в силу различных обстоятельств (в связи с условиями учебы или труда, призывом на военную службу, отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением на излечении в медицинском учреждении) длительное время пребывал вне места своего жительства, соответствующая информация может быть предоставлена иными организациями и учреждениями: кадровыми службами по месту работы умершего, военными комиссариатами, лечебными учреждениями, учебными заведениями, учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы, и пр. Однако сами по себе данные организации и учреждения местом открытия наследства считаться не могут, равно как и место смерти наследодателя, указанное в свидетельстве, выданном органами ЗАГС.

    Подчеркнем еще раз, что при определении места открытия наследства компетентный орган должен определить именно место постоянного или преимущественного проживания наследодателя. По нашему мнению, сам по себе факт отсутствия у умершего регистрации по месту жительства не может служить основанием для вывода о невозможности применения общих правил о месте открытия наследства. В этом случае возможно установление факта постоянного или преимущественного проживания лица в определенном месте в судебном порядке, на основании чего судом может быть также установлен факт открытия наследства в этом месте. При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

    Если место постоянного или преимущественного проживания наследодателя неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства в РФ будет место нахождения наследственного имущества. Система соответствующих правил выстроена в Гражданском кодексе следующим образом:

    1) если в составе наследства есть недвижимость, то наследство открывается по месту нахождения недвижимости;

    2) если объекты недвижимости находятся в разных местах, то наследство открывается в том месте, где находится наиболее ценная часть недвижимого имущества;

    3) если в составе наследства недвижимости нет, то местом открытия наследства признается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется с учетом его рыночной стоимости.



    1.3. Субъекты наследственного правопреемства и наследственная масса


    Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник.

    Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Не имеет значения также и гражданство наследодателя. В качестве наследодателей могут выступать также и иностранные граждане и лица без гражданства. Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека и место открытия наследства. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограниченно дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей только при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем.

    Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота (физические и юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования). Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться также иностранные государства и международные организации. Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК РФ.

    Термин "граждане" включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

    Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что неродившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы это условие было удовлетворено.

    Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о возможности наследования субъектами права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Представляется, что наследником может быть юридическое лицо, не являющееся собственником закрепленного за ним имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения). При этом данное юридическое лицо не станет собственником завещанного ему имущества. Оно поступает согласно п. 2 ст. 299 ГК РФ соответственно в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. А собственником будет учредитель этого юридического лица. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством, субъектом Федерации или муниципальным образованием.

    Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по сравнению с ранее действовавшим законодательством, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых норм.

    Положение государства как наследника имеет определенную специфику. По действующему законодательству должен быть принят специальный закон, регулирующий порядок наследования и учета выморочного имущества государством, однако до настоящего времени такой закон не был принят. Единственное исключение составляют нормы ГК РФ, регулирующие порядок перехода субъектам Федерации выморочного имущества в виде жилых помещений.

    В Кодексе лица, не имеющие права наследовать, определены термином "недостойные наследники". В частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства для того, чтобы признать кого-либо недостойным наследником, достаточно одной попытки указанных выше действий.

    К числу недостойных наследников по закону также относятся родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

    Положение о недостойных наследниках распространяется и на тех из них, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Правила ст. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание определенной услуги, последний обязан возместить стоимость работы (услуги).

    Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности. Нельзя признать недостойными наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста, и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

    Следует учитывать, что наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками. В подобных случаях субъектами наследственного правопреемства все равно считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего.

    В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Конечно же, наследственная масса (состав наследства) физически не формируется, речь идет о правах на конкретные объекты, иное имущество, а также имущественных обязанностях. В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:

    - вещи, включая деньги и ценные бумаги;

    - имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

    - обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества.

    Совокупный состав актива и пассива наследственной массы очень важен как для наследников и кредиторов, так и для правоприменителей - нотариусов, государственных регистраторов и в случае возникновения спора - для судов:

    во-первых, для правильного определения стоимости наследства;

    во-вторых, для определения долей наследников как по закону, так и по завещанию;

    в-третьих, для определения обязательной доли для соответствующих наследников.

    Прежде чем перейти к пассиву, т.е. к той части наследственной массы, которую следует отдать кредиторам по обязательствам наследодателя, следует указать на имущество, которым владел наследодатель, но которое не может перейти к наследникам. Разъясняя смысл ст. 1112 ГК РФ, имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами. В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора.

    Долги наследодателя, которые по традиции в ГК РФ называются ответственностью, также переходят наследникам. При этом есть существенное ограничение: ответственность по долгам ограничена стоимостью наследуемого имущества.

    В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. В самом тексте п. 1 названной статьи есть ссылка на ст. 323 ГК РФ, согласно которой при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

    Таким образом, основное назначение наследования с точки зрения "общего права" состоит лишь в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием. Иными словами, в характеристике наследования доминирует вещно-правовая составляющая и не имеет места идея правопреемства - имущество не имеет характеристики целостного, единого комплекса.

    К пониманию сущности наследования можно, как представляется, выделить следующие факторы: квалификация наследования как разновидности универсального правопреемства в своей основе имеет анализ содержания тех имущественных отношений, участником которых был наследодатель, в то время как при втором подходе основное внимание уделяется тому, каким именно имуществом обладал умерший.









    Глава 2. Правовое регулирование наследования по закону

    2.1. Круг наследников по закону, очередность призвания к наследованию


    Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества. В назначении умершему определенных преемников закон руководствуется предполагаемою волею наследодателя. Закон становится в положение последнего и назначает тех лиц, которых, по всей вероятности, назначил бы и сам наследодатель, - писал в свое время Г.Ф. Шершеневич. Закон прежде всего призывает к наследованию тех лиц, которых призывает к нему сама природа, а именно лиц, соединенных с умершим естественною связью рождения. Будучи плотью от плоти и костью от костей, следовательно, тождественны с ним по природе, они, с одной стороны, являются как бы естественным расширением и продолжением его собственного бытия, а с другой - соучастниками его жизни, а потому и естественными продолжителями его юридических отношений".

    На основании ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

    Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери.

    Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:

    - при отсутствии наследников первой очереди;

    - при непринятии наследства наследниками первой очереди;

    - если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;

    - в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию.

    Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

    К наследованию в таких случаях призываются:

    - родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);

    - неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).

    Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

    Следует отметить, что названная норма сохранила ранее существовавший общий принцип установления очередности призвания к наследованию, при котором наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства. Вместе с тем закон дополнил этот принцип еще одним основанием, которое существовало в теории и практике, однако отсутствовало непосредственно в законодательстве: наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию в случае лишения завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.

    В соответствии с этим принципом дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

    - при отсутствии наследников первой и второй очереди;

    - при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;

    - если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;

    - при отказе в их пользу наследников первой либо второй очереди (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию);

    - при отказе в их пользу наследников по завещанию.

    К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только наличием одного общего родителя).

    Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

    Как уже отмечалось, наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 3 ст. 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

    Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

    В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

    В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

    Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.



    2.2. Наследование по праву представления. Отличие от наследственной трансмиссии


    Наследование по праву представления и наследственную трансмиссию с определенной долей условности можно рассматривать как особые юридические конструкции, обеспечивающие переход права на принятие наследства от "несостоявшихся" наследников к другим лицам (правопреемникам таких наследников).

    Статья 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет юридическую конструкцию наследования по праву представления. Как отмечает А.Л. Маковский, "право представления - это право определенных, названных в ГК РФ лиц занять то место наследника соответствующей очереди по закону, которое принадлежало бы их родителю (отцу или матери), если бы он не умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем".

    Наследники по праву представления - это "запасные" наследники, наследники, которые по закону наследуют лишь в случае отсутствия в живых на день открытия наследства их родителя, который был бы призван к наследованию по закону (при условии, если бы находился в живых).

    При наследовании по праву представления происходит замещение скончавшегося наследника по закону его прямыми потомками. Круг наследников по праву представления (потомков умерших наследников) определен законом. Призвание наследников по праву представления к наследованию опосредуется такими юридическими фактами, как: а) смерть наследодателя; б) отсутствие у наследодателя завещания; в) отсутствие в живых на день открытия наследства наследников соответствующей (призываемой) очереди. При этом наследники по праву представления, являясь "запасными" наследниками первой, второй и третьей очереди, отстраняют от наследования наследников последующих очередей.

    Необходимо отметить, что право наследников принять наследство по праву представления является не производным от прав на это наследство их умерших родителей, а правом самостоятельным.

    Пункты 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ вводят два основных ограничения для использования института наследования по праву представления. Во-первых, наследники по праву представления не призываются к наследованию, если их родитель, являющийся наследником по закону соответствующей очереди, был лишен наследодателем наследства. Во-вторых, наследники по праву представления не призываются к наследованию, если их родитель, являющийся наследником по закону соответствующей очереди, являлся в то же время недостойным наследником. Данный подход законодателя неоднократно подвергался критике в научной литературе по мотивам необоснованности лишения наследника по праву представления наследства за "грехи" его родителя.

    Стоит заметить, что наследники по праву представления также не могут наследовать и обязательной доли, причитавшейся их родителю. Это обусловлено спецификой юридической конструкции обязательной доли, для срабатывания которой необходима иная цепочка юридических фактов.

    Необходимо также отметить, что наследование по праву представления, наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и наследование обязательной доли в наследстве как основания наследования, как юридические конструкции существуют параллельно и по общему правилу не пересекаются.

    Наследственная трансмиссия представляет собой юридическую конструкцию, обеспечивающую переход права на принятие наследства от наследника, не успевшего принять открывшееся наследство в связи со своей смертью, к его универсальным правопреемникам по завещанию или по закону. Необходимость существования данной конструкции основано на фактическом и юридическом обстоятельствах. Фактическое обстоятельство - после открытия наследства наследник умирает, не успев это наследство принять. Юридическое обстоятельство - в связи со смертью наследника, не успевшего принять наследство, имущество, которое ему причиталось, не может войти в состав наследственной массы и перейти к универсальным правопреемникам такого наследника.

    Юридическая конструкция наследственной трансмиссии в данном случае способствует оформлению перехода причитавшегося умершему наследнику имущества к его универсальным правопреемникам. Осуществляется это за счет выделения отдельного права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии и перехода этого права к универсальным правопреемникам наследника, умершего после открытия наследства.

    В пункте 1 ст. 1156 ГК РФ закреплено основное правило относительно наследственной трансмиссии. Во-первых, в данном пункте дается определение наследственной трансмиссии. Во-вторых, указанный пункт акцентирует внимание на универсальности наследственного правопреемства, определяя судьбу права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в зависимости от того, было ли все имущество умершего наследника завещано или нет. Если умерший наследник завещал все свое имущество, то данное право должно перейти к его наследникам по завещанию, а не к его наследникам по закону. Если же завещание отсутствует либо завещана только часть имущества умершего наследника, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии должно перейти к его наследникам по закону. Во втором предложении п. 1 ст. 1156 ГК РФ содержится юридическая фикция, с помощью которой обеспечивается независимость права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии и права на принятие наследства, открывшегося в связи со смертью наследника, не успевшего принять причитающееся ему наследство. Такая независимость предоставляет правопреемникам умершего наследника возможность самостоятельно решать вопрос о принятии наследства (либо непринятии) по каждому основанию в отдельности. Кроме того, благодаря данному правилу ответственность по долгам умершего наследника ограничивается только той частью имущества, которое принадлежало именно ему и не затрагивает имущества, которое причиталось бы ему в порядке наследственной трансмиссии. Тем самым защищаются интересы кредиторов наследодателя.

    В соответствии с п. 2 ст. 1156 ГК РФ право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

    Необходимо отметить, что для перехода наследства в порядке наследственной трансмиссии необходимо, чтобы наследник его принял. Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии является самостоятельным, то для его осуществления недостаточно принять наследство, открывшееся после смерти лица, не успевшего принять наследство и тем самым активировавшего юридическую конструкцию наследственной трансмиссии. Необходимо совершение действий, которые свидетельствовали бы о том, что наследник принимает наследство и в порядке наследственной трансмиссии.

    На принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии распространяются правила ст. 1154 и 1155 ГК РФ о сроке принятия наследства. Единственным исключением из этих правил является положение абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ, согласно которому лицам, принимающим наследство в порядке наследственной трансмиссии, во всех случаях предоставляется не менее трех месяцев (со дня возникновения у них права наследовать) для принятия ими наследства.

    Согласно п. 3 ст. 1156 ГК РФ наследственная трансмиссия не распространяется на наследование имущества в качестве обязательной доли. Учитывая юридическую природу обязательной доли в наследстве, установление такого ограничения вполне понятно.



    2.3. Реализация права на принятие наследства при наследовании по закону


    Способы приобретения права собственности на то или иное имущество принято делить на первоначальные и производные. В любом случае приобретение права собственности представляет собой установление для приобретателя определенного абсолютно-правового отношения, в котором он является активным субъектом, субъектом права собственности.

    Одним из важных критериев выделения производных способов приобретения права собственности является, как указывал Б.Б. Черепахин, "зависимость права приобретателя от права предшественника". В полной мере указанное относится к приобретению наследства.

    Как гласит п. 1 ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. То есть гражданин должен проявить, выразить волю, совершить действие, направленное на приобретение наследуемой массы или отказ от наследства.

    Принятие наследства является односторонней сделкой, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одной стороны - наследника. В тех случаях, когда волеизъявление не соответствует внутренней воле субъекта, принятие наследства может быть признано недействительным как сделка, совершенная под влиянием заблуждения, обмана, угрозы, насилия и т.п.

    Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

    Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть юридическими и фактическими.

    В первом случае согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу наследником заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

    Понятие фактического принятия наследства сформулировано как презумпция принятия наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

    В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 разъясняется, что принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т.п.), а наследником по завещанию - какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества.

    Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

    Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям.

    Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства, если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.

    Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию.

    Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

    В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания); обработка наследником земельного участка; подача в суд заявления о защите своих наследственных прав; обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя; осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей; возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ; иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.

    Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

    В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанции об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и тому подобные документы.

    При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

    Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

    Важно отметить, что фактическое или юридическое принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Более того, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. N 9, наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства, представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

    Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).

    В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

    Б.М. Гонгало лаконично излагает точку зрения, нашедшую отражение в тексте закона: "Акту принятия наследства придается обратная сила. Де-факто какое-то время наследуемое имущество было бессубъектным, де-юре благодаря введению рассматриваемой фикции оно принадлежит наследнику с момента смерти наследодателя".

    Следует иметь в виду, что предусмотренная законом государственная регистрация прав на объекты хотя и не порождает права собственности при наследовании, тем не менее именно после государственной регистрации собственник недвижимого имущества получает возможность распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению. То есть государственная регистрация прав подтверждает права наследников, но, как было сказано выше, с момента кончины наследодателя (открытия наследства).















    Заключение


    Наследования состоит в том, чтобы передать имущество умершего его наследникам в соответствии с их долями, установленными законом и/или завещанием.

    Открытие наследства, будучи основополагающим юридическим фактом для возникновения наследственных правоотношений, происходит в определенное время и в определенном месте.

    Время открытия наследства - это определенный день, календарная дата, закон считает таковым день смерти гражданина, и именно этот день указывается в выдаваемом компетентным органом свидетельстве о смерти лица. В том случае, когда в свидетельстве дата смерти не указана, она может быть установлена в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица.

    Место открытия наследства определяется на основе данных о регистрации наследодателя по месту жительства в РФ, которые могут быть получены из соответствующих справок, выдаваемых жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления.

    Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник. Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть имущества.

    Наследование по праву представления и наследственную трансмиссию с определенной долей условности можно рассматривать как особые юридические конструкции, обеспечивающие переход права на принятие наследства от "несостоявшихся" наследников к другим лицам (правопреемникам таких наследников).

    Способы приобретения права собственности на то или иное имущество принято делить на первоначальные и производные. В любом случае приобретение права собственности представляет собой установление для приобретателя определенного абсолютно-правового отношения, в котором он является активным субъектом, субъектом права собственности.

    Список использованной литературы


    1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. N 233. 28.11.2001.
    2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" // Российская газета. N 127. 06.06.2012.
    3. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2016. С. 101.
    4. Гражданское право: Учебник. В 3 т. / Под общ. ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2012. Т. 3. С. 142.
    5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 4 - 6.
    6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, 2014. С. 3.
    7. Маковский А.Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юрист, 2016. С. 160.
    8. Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2015. С. 41.
    9. Никифоров А.В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования (продолжение) // Наследственное право. 2014. N 1. С. 18.
    10. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. С. 295.
    11. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные. М.: Статут, 2013. С. 240.
    12. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 105.
    13. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2007. С. 222.
    14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2015. С. 330.
    15. Хаскельберг Б.Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. М.: Статут, 2014. С. 232.
    16. Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2011. С. 54.





















Если Вас интересует помощь в НАПИСАНИИ ИМЕННО ВАШЕЙ РАБОТЫ, по индивидуальным требованиям - возможно заказать помощь в разработке по представленной теме - Наследование-5 ... либо схожей. На наши услуги уже будут распространяться бесплатные доработки и сопровождение до защиты в ВУЗе. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться. Для заказа или оценки стоимости индивидуальной работы пройдите по ссылке и оформите бланк заказа.