Репетиторские услуги и помощь студентам!
Помощь в написании студенческих учебных работ любого уровня сложности

Тема: Наследство (основание,приобретение)

  • Вид работы:
    Другое по теме: Наследство (основание,приобретение)
  • Предмет:
    Основы права
  • Когда добавили:
    10.07.2018 9:56:06
  • Тип файлов:
    MS WORD
  • Проверка на вирусы:
    Проверено - Антивирус Касперского

Другие экслюзивные материалы по теме

  • Полный текст:








































    Содержание

    Введение3

    1 Основания наследования6

    1.1.Основания наследования по завещанию6

    1.2.Основания наследования по закону25

    Глава 2 Порядок приобретения наследства33

    2.1. Открытие наследства. Сроки и способы принятия наследства33

    2.2. Время открытия наследства47

    2.3. Место открытия наследства51

    Заключение73

    Список изученной и использованной литературы77






















    Введение

    Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция Российской Федерации глава 2, посвящена правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35). В свою очередь в части первой Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

    Право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

    И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.

    Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

    Однако, чтобы наследство перешло к наследникам, недостаточно только одной воли наследодателя и соответствующих действий (либо бездействия) с его стороны, необходимо чтобы и сами наследники для получения наследства совершили определенные действия, т.е. приняли наследство согласно действующего законодательства.

    Целью написания выпускной квалификационной работы является исследование основания и порядка приобретения наследства.

    Достижение названной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

    - рассмотреть основания наследования: по завещанию и по закону;

    - рассмотреть порядок приобретения наследства;

    - исследовать порядок открытия наследства, сроки и способы принятия наследства;

    - проанализировать время открытия наследства;

    - проанализировать место открытия наследства.

    Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу приобретения наследства.

    Предметом исследования выступает система правовых норм, регулирующих отношения по поводу приобретения наследства, анализ судебной практики в области наследственных отношений, вопросы теории приобретения наследства.

    Основным актом, регулирующим общественные отношения в области наследства является Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья.

    Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых и практикующих юристов, как: М. С. Абраменкова, М. Ю. Барщевского, О. Е. Блинкова, О. Ю. Виноградовой, С.П. Гришаева, Л. Ю. Грудцыной, В.В. Гущина, В.А. Гуреева, М. Н. Долговой, Т. И. Зайцевой, П. В. Крашенинникова, А. Е. Казанцевой, А. А. Кирилловых, С. Н. Котарева, О. В. Котаревой, Э. А. Кузнецовой, Е. В. Лысенко, О. Ю. Малкина, И. А. Минахиной, Т. Н. Михалевой, О. Москалевой, А. В. Никифоровой, И. Б. Новицкого, Н. Ю. Рассказовой, И. Е. Рудика, Н. А. Седовоа, Г. В. Синцова, Т. В. Гошуляка, К. И. Скловского, С. А. Слобадяна, С. А. Смирнова, А. В. Сутягиной, И. Н. Тарасовой, М. В. Тереховой, В. Н. Урукова, Г. Ф. Шершеневича, Ю. В. Юдиной, Ю. В. Юрченковой и др.

    Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-научные методы познания: диалектический, формально-логический, исторический, структурно-функциональный, сравнительно-правовой.

    Структура работы обусловлена целью исследования и поставленными задачами исследования, включает в себя введение, две главы, объединяющих пять параграфов, заключение и список изученной и использованной литературы.

    В первой главе рассматриваются основания наследования: основания наследования по завещанию и основания наследования по закону.

    Вторая глава посвящена порядку приобретения наследства, в ней рассмотрены порядок открытие наследства, сроки и способы принятия наследства, время открытия наследства, место открытия наследства.

    В заключении сделаны выводы проведенного исследования.

    1. Вайбер вставить абзац
    2. Практика за последние 3 года. 2014 2016.











    1 Основания наследования

    1. Основания наследования по завещанию

    Законодательное определение термина «наследование» отсутствует.

    В литературе традиционно под наследованием или наследственным правопреемством понимается переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам.

    Переход имущества по наследству обусловливается наличием в законе юридических конструкций, обеспечивающих юридическое закрепление такой возможности. Традиционно такими юридическими конструкциями были конструкция наследования по завещанию и конструкция наследования по закону. С помощью указанных конструкций законодатель предоставляет гражданам две правовых возможности для определения судьбы, принадлежащего им имущества. При этом приоритет отдается наследованию по завещанию, тем самым соподчиняя ему наследование по закону. Это следует из буквального и системного толкований положений ч.ч. 1 и 2 ст. 1111 ГК РФ.

    Как справедливо отмечает Б.М. Гонгало при рассмотрении правил ст. 1111 ГК РФ необходимо иметь в виду условность используемой в статье терминологии. Причем условность эта двоякого рода.

    Во-первых, обычно под основаниями возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей понимаются определенные юридические факты или некая их совокупность (юридические составы). Такой подход нашел отражение в законе. С этой точки зрения открытие наследства, т.е. возникновение наследственного правоотношения, порождается таким юридическим фактом, как смерть наследодателя (ст. 1113 ГК РФ). Затем динамика правоотношения обусловливается такими фактами, как завещание наследодателя (если оно есть), принятие наследства, отказ от наследства (односторонние сделки).

    Во-вторых, в статье указано: «Наследование осуществляется по завещанию и по закону». На первый взгляд может сложиться впечатление о некотором противопоставлении завещания закону и о том, что завещание составляется, а наследование по завещанию осуществляется не по закону (по неограниченному произволу завещателя). Это, конечно, не так. Закон указывает, кто может составить завещание, в какую форму оно должно быть облечено, каков порядок совершения завещания и пр. (ст. ст. 1118 - 1140 ГК РФ). Так что завещание появляется и порождает правовые последствия в соответствии с законом. Хотя произвол завещателя в определенных пределах допустим - в конце концов, он распоряжается своим имуществом.

    Когда в ст. 1111 ГК РФ говорится, что наследование осуществляется по завещанию и по закону, то самим расположением нормативного материала (сначала завещание, а потом закон) подчеркивается главенствующее значение воли наследодателя.

    Гражданин, обладающий имуществом, может осуществить его передачу своим правопреемникам либо посредством составления завещания (и в этом случае отношения будут регулироваться положениями главы 62 ГК РФ), либо посредством молчаливого согласия с определенным законом порядком наследования (в таком случае отношения будут регулироваться положениями главы 63 ГК РФ). Таким образом, юридическая конструкция наследования по завещанию исходит из непосредственно выраженной воли наследодателя, а юридическая конструкция наследования по закону - из предполагаемой воли наследодателя. В том случае, если наследодатель не сделал волеизъявления о судьбе своего имущества, предполагается, что он согласен с тем распределением наследства, которое закреплено в законе (наследование по очередям), поскольку, скорее всего, именно так и распределил бы его сам, будучи здравомыслящим человеком.

    В законодательстве отсутствуют и определение оснований наследования. Как справедливо отмечает И. Е. Рудик, отсутствие четкого законодательного регулирования понятия «основание наследования» допускает различные варианты его толкования.

    В литературе отмечается, что переход имущества в порядке наследования относится к производному способу приобретения права собственности, так как при этом имеет место универсальное правопреемство.

    Как уже было отмечено, в Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию и по закону, при этом: а) граждане могут наследовать по завещанию и (или) по закону; б) юридические лица могут наследовать только по завещанию; в) Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования могут наследовать по завещанию, а также в силу закона приобретать выморочное имущество.

    ГК РФ не содержит и точного юридического определения понятия «завещание». Он указывает только на то, что это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

    В литературе наблюдается разнообразие определений данного понятия.

    Ученые в большинстве своем раскрывают данное понятие как сделку, которая направлена на распределение имущества (наследственной массы) между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

    По мнению М.С. Абраменкова завещание представляет собой совершаемую до открытия наследства в установленной законом форме строго личную одностороннюю сделку полностью дееспособного лица по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти, юридические последствия которой наступают после открытия наследства.

    А.А. Кирилловых определяет завещание, как лично совершенную в установленной форме одностороннюю сделку, обеспечивающую переход имущественных прав и обязанностей от наследодателя к определенным лицам без ограничительных условий.

    Как отмечает А.А. Кирилловых, завещание - это сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону. Назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

    Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме. Распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. Так, например, распоряжения о месте, способе захоронения (кремации или погребении), указания о предпочтениях при назначении определенного лица опекуном ребенка, остающегося сиротой, не являются завещанием. На это обращал внимание Г.Ф. Шершеневич, указывавший, что завещанием не может быть признан такой акт, в котором распоряжения вовсе не касаются имущества, потому что закон смотрит на завещания как на способ приобретения прав на имущество.

    С точки зрения понятия сделки в гражданском праве завещание - это такое действие гражданина (наследодателя), которое выражает его волю в одностороннем порядке (п. 2 ст. 154 ГК РФ) и создает, изменяет или прекращает права и обязанности у других граждан (ст. 155 ГК РФ) после смерти волеизъявителя (открытия наследства).

    На основании завещания возникают права и обязанности после смерти завещателя, когда у него самого уже нельзя узнать его волю, и потому соблюдение при составлении завещания требований законодательства относительно формы и порядка составления последнего является очень важным, так как это позволит завещателю четко изложить в завещании свою волю и избежать ошибок и затруднений при исполнении последнего.

    По мнению И.Н. Тарасовой завещание в отечественном законодательстве представлено как квалифицированная форма сделки и требует наличия помимо таких неотъемлемых составляющих как документ, выражающий содержание (волю) и подпись лица, совершающего завещание, еще одного важного составляющего - удостоверительной надписи нотариуса или другого уполномоченного на это должностного лица.

    По мнению Е.В. Лысенко завещание представляет собой индивидуальный волевой акт (юридически значимое действие) лица, облекаемый в строго определенную форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение прав на имущество, принадлежавших конкретному лицу в момент смерти, установление обязанностей относительно данных имущественных прав, а также определение условий реализации данного акта.

    По мнению М.С. Абраменко завещание как сделка и завещание как основание наследования неотделимы одно от другого, выражая суть завещания как единого правового явления. Сделка-завещание совершается с целью стать в будущем основанием наследования, т.е. вызвать правовые последствия в виде наследования в соответствии с волей завещателя, выраженной в установленной законом форме. Завещание как основание наследования отпадает, если сделка недействительна как совершенная в противоречии с требованиями закона.

    Свобода завещания - это новый юридический принцип завещания, предусмотренный ГК РФ. Завещание до события смерти завещателя либо до объявления его умершим не вызывает никаких правовых последствий ни для самого завещателя, ни для лиц, упомянутых в завещании. Совершенное завещание не связывает ни имущественной свободы завещателя, ни его воли. Это - главное, что отличает завещание как сделку на случай смерти. Первоначально составленное завещание может быть изменено и отменено последующими завещаниями.

    То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещание договором, ибо выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как, например, согласие одаряемого при дарении), а только после смерти завещателя как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт.

    Односторонний характер завещания проявляется также в праве завещателя в любое время также изменить или вовсе отменить завещание.

    Правовая функция завещания быть юридически значимым фактом на случай смерти завещателя не означает, что завещание не имеет юридического значения при жизни составителя. Напротив, завещание приобретает юридический характер немедленно по его составлении, оно является сделкой, сберегающей свою будущую правовую силу на случай смерти завещателя. Завещание сохраняет юридическую силу, поскольку оно не изменено или не отменено ко времени открытия наследства.

    М.С. Абраменко выделяет следующие обязательные признаки завещания, как сделки.

    1) завещание является сделкой имущественного характера и должно содержать распоряжения об имуществе, принадлежащем завещателю;

    2) завещанием определяется судьба имущества на случай смерти;

    3) завещание является односторонней сделкой;

    4) завещание является строго личным действием;

    5) завещание предназначено, чтобы создать права и обязанности после открытия наследства.

    В.В. Ровный выделяет несколько иные признаки завещания, конкретизируя уже названные.

    1) Завещание - односторонняя сделка, для ее совершения необходимо и достаточно выражения только воли завещателя (п. 2 ст. 154, п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Воля указанного в завещании наследника значения не имеет (он может даже не знать о совершенном в его пользу завещании -. п. 2 ст. 1119, ст. 1126 ГК РФ), однако воля наследника необходима для принятия (отказа от) наследства - односторонней сделки, совершаемой наследником (ст. ст. 1152, 1153, 1157 - 1159 ГК РФ).

    2) Завещание - личная сделка. Она: а) не может совершаться через представителя, в том числе законного - родителя или опекуна, именно поэтому в обход общего правила п. 2 ст. 17 ГК РФ завещательные право- и дееспособность гражданина возникают одновременно в момент возникновения дееспособности в полном объеме - см. п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК РФ (п. 2 ст. 1118 ГК РФ); б) не может выражать волю двух и более лиц, а значит, на стороне завещателя исключена множественность лиц (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

    3) Завещание - срочная сделка. Она порождает правовые последствия только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя (ст. 1113, п. 5 ст. 1118 ГК РФ), а поскольку наступление смерти неизбежно, смерть - срок «активации» завещания, выраженный событием (ч. 2 ст. 190 ГК РФ). И именно поэтому завещание - сделка безусловная. В то же время исходя из анализа абз. 3 п. 2 ст. 1152, абз. 2 п. 2 ст. 1158 ГК РФ нет формальных препятствий для совершения завещания под условием. Если завещание содержит отлагательное условие, оно создает права и обязанности после: а) открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ); б) наступления соответствующего условного обстоятельства. Если завещание содержит отменительное условие, его наступление для наследника, принявшего наследство, влечет прекращение права в отношении всего (части) унаследованного имущества. Отпадение отлагательного условия или наступление отменительного условия означает возможность возникновения права в отношении всего (части) наследства у других лиц, в частности поднаследников (п. 2 ст. 1121 ГК РФ) или наследников по закону согласно существующей очередности наследования (гл. 63 ГК РФ). В качестве условия завещатель может оговорить любое обстоятельство, наступление (отпадение) которого представляет для него интерес, а значит, является юридически значимым, а главное - неизвестным (п. п. 1, 2 ст. 157 ГК РФ). Таковым может быть: а) событие; б) действие третьих лиц или в) самого условного наследника. Если в последнем случае действие условного наследника выражается в совершении сделки, наследник на момент ее совершения должен иметь необходимую дееспособность; в остальных случаях этого не требуется, а качество совершенного им действия (и наступившего условия) сомнению и оспариванию не подлежит (например, посадить дерево и тем самым выполнить условие завещания может и малолетний, и недееспособный условный наследник).

    4) Завещание - отзывная сделка, т.е. до открытия наследства завещание может быть отменено или изменено завещателем (абз. 1 п. 1 ст. 1119, ст. 1130 ГК РФ).

    5) Завещание - формальная сделка (ст. ст. 1124 - 1129 ГК РФ).

    6) Завещание может иметь конкретное или абстрактное содержание в смысле как самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества (ч. 1 ст. 1120, п. 1 ст. 1122 ГК РФ); оно может наделять правами на наследство любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпываться завещательным отказом (абз. 1 п. 1 ст. 1119, абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ).

    Авторы комментария к ГК РФ выделяют следующие признаки завещания.

    1) Завещание является односторонней сделкой. Волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки до открытия наследства, а волеизъявление наследников - лишь после этого, поэтому указанные волеизъявления не образуют единого действия и, следовательно, единой двусторонней сделки.

    Исходя именно из одностороннего характера завещания как сделки российское законодательство не признает возможности составления договоров о наследовании или так называемых взаимных (корреспективных) завещаний, т.е. завещаний, в которых лица назначают друг друга наследниками, при условии что недействительность или последующая отмена одного из завещаний повлечет недействительность или отмену другого. Право на составление взаимных завещаний предусматривается в некоторых зарубежных странах: США, Великобритании, Германии, Швейцарии.

    В тоже время нет ничего противозаконного в простом, т.е. без взаимной правовой обусловленности, составлении двух завещаний лицами, в которых они назначают друг друга наследниками. Взаимность подобных завещаний может основываться на определенных моральных обязательствах завещателей (например, супругов) друг перед другом, но в любом случае она не имеет правового значения: каждое из указанных завещаний имеет отдельную судьбу и может быть в любой момент изменено или отменено без уведомления об этом потенциального наследника.

    2) Завещание является срочной сделкой, так как возникновение прав и обязанностей по нему отложено до момента открытия наследства, т.е. смерти завещателя либо объявления его умершим (ст. 1113 ГК РФ). Согласно ст. 190 ГК РФ срок может определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Смерть неизбежна (неизвестен лишь ее момент) и, стало быть, является таким событием, поэтому завещание следует характеризовать именно как срочную сделку, а не условную сделку (т.е. сделку, совершенную под отлагательным условием, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет), как это иногда делается в литературе.

    Не делает завещание условной сделкой и тот факт, что завещатель может в любой момент отменить или изменить завещание. Отмена или изменение завещания полностью зависит от воли завещателя; между тем условиями можно считать лишь обстоятельства, неподконтрольные или, во всяком случае, не полностью подконтрольные воле лиц, которые поставили возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления условия.

    3) Завещание является единственной сделкой, позволяющей распорядиться имуществом на случай смерти. Именно поэтому в нашем праве не допускаются уже упоминавшиеся договоры о наследовании, например между супругами, как это иногда встречается за рубежом. Любая сделка, содержащая указание о судьбе имущества гражданина после его смерти, ничтожна. В частности, ничтожен договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК РФ). Нетрудно заметить, что последствие ничтожности такой сделки совпадает с последствием ничтожности притворной сделки (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Применение же правил гражданского законодательства о наследовании к договору, предусматривающему передачу дара одаряемому после смерти дарителя, повлечет следующий единственно возможный вывод - о ничтожности этого договора как противоречащего этим правилам (ст. 168 ГК РФ), так как, во-первых, его двусторонняя природа будет противоречить одностороннему характеру завещания и, во-вторых, форма и порядок его совершения во всяком случае не будут соответствовать форме и порядку совершения завещания (ст. 1124 ГК РФ).

    Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банке являются завещаниями, что следует из буквального смысла п. 1 ст. 1124 и п. 1 ст. 1128 ГК РФ, и поэтому не подпадают под указанное правило о ничтожности сделки. Договор страхования жизни в пользу третьего лица не является завещанием, но и не содержит указания о судьбе имущества гражданина после его смерти, так как страхователь по нему распоряжается не своим имуществом, а имуществом, право на которое возникает только после его смерти, т.е. не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

    4) Завещание является строго личной сделкой. Мотив ограничений, связанных с личным характером завещания, очевиден: не допустить возможных злоупотреблений в процессе волеизъявления завещателя.

    Каждый потенциальный наследник обладает способностью наследовать, которая возникает, как и гражданская правоспособность в целом, с момента рождения и прекращается смертью гражданина. Однако способность наследовать у потенциального наследника всегда существует по отношению к конкретному человеку, причем не любому, а состоящему с ним в определенных правовых связях, что вызвано, прежде всего, семейно-родственным характером наследования. Так, при наследовании по закону наследниками могут быть, прежде всего, родственники до пятой степени родства, переживший супруг, отчим (мачеха) или пасынок (падчерица) наследодателя, при определенных условиях - нетрудоспособные иждивенцы. Завещатель же сам устанавливает своих будущих наследников, не будучи связанным потенциальными наследниками по закону, кроме возможных необходимых наследников. Именно родство, усыновление, брак, свойство между пасынком (падчерицей) и отчимом (мачехой), иждивение нетрудоспособного лица и завещание являются теми юридическими фактами, которые способность наследовать вообще конкретизируют применительно к каждому потенциальному наследодателю.

    И.Н. Тарасова отмечает, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Поэтому, если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевнобольной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например, вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы. В отличие от законодательства Российской Федерации завещательная дееспособность в праве зарубежных стран имеет свой возрастной ценз, так, например, во Франции и ФРГ он составляет 16 лет, Словении и Черногории - 15, а в Испании - 14 лет.

    Завещательной правоспособностью не обладают граждане, не достигшие совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ), или ограниченные судом в дееспособности (ст. 30 ГК РФ), или признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК РФ). Однако несовершеннолетние, которые приобрели дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 18 ГК РФ) или эмансипации (ст. 27 ГК РФ), вправе совершать завещания. Сохраняют юридическую силу завещания граждан, совершенные до признания их недееспособными или до ограничения их в дееспособности. С отменой судебных решений о признании гражданина недееспособным или об ограничении в дееспособности восстанавливается завещательная правоспособность.

    Согласно ст. 43 Основ законодательства о нотариате лицо, удостоверяющее завещание, должно проверить дееспособность завещателя. Сделать это в ходе беседы с завещателем и визуального контакта с ним иногда достаточно затруднительно. Юридически доказательством ограничения гражданина в дееспособности или признания его недееспособным может быть только судебное решение.

    Как отмечает М.С. Абраменко волеизъявление завещателя приобретает юридическое значение сделки до наследниками по завещанию не является встречным по отношению к акту завещания, и оба акта не образуют взаимной сделки. Для совершения завещания достаточно одной лишь воли завещателя и не требуется предварительного согласия будущего открытия наследства, а волеизъявление наследников может быть юридически значимым лишь после открытия наследства. Поэтому указанные волеизъявления не образуют единого действия и, следовательно, одной общей двухсторонней сделки.

    Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм.

    Однако, считается, что завещание, написанное от руки, имеет больше преимуществ, и его сложнее оспорить потом. Данная форма завещания в законодательстве других стран имеет свои особенности и закреплена как олографическое (например, в Испании, Франции, Польше).

    Соблюдение правил о форме и порядке составления завещания является очень важным, так как это позволит завещателю четко изложить в завещании свою волю и избежать ошибок и затруднений при исполнении последнего.

    Завещание может быть составлено дееспособным лицом в любое время. Значение времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы:

    - о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы;

    - о дееспособности завещателя;

    - о значении данного завещания в сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время.

    Нотариальное удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку содержание сделки, время и место ее совершения, намерения субъектов сделки и другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и достоверные.

    Завещание может быть также исполнено по желанию наследодателя на любом техническом средстве. Главное условие - письменная форма, несоблюдение которой автоматически влечет к признанию его ничтожным. Отпечатанное завещание нередко становится предметом спора в суде: родственники умершего ставят под сомнение оформленное таким образом завещание, аргументируя тем, что оно подписано не глядя.

    При написании завещания от руки следует иметь в виду, что оно не может быть исполнено карандашом. Данный запрет вытекает из ч. 1 ст. 45 Основ законодательства о нотариате, который гласит, что нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, исполненные карандашом.

    Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием наследства - приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

    Завещательные распоряжения гражданина по своей природе существенно разнятся и имеют в зависимости от воли наследодателя различный правовой результат. Так, гражданин имеет право:

    - завещать все свое имущество или какую-либо его часть (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода);

    - установить порядок наследования;

    - завещать имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону;

    - завещать свое имущество любому количеству лиц;

    - завещать юридическому лицу, государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям;

    - лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону;

    - составить завещание на имущество, официально не являющееся собственностью завещателя (например, супружеская доля имущества, совместно нажитого в браке).

    Если есть завещание - распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, то наследование осуществляется в соответствии с указаниями наследодателя, содержащимися в завещании, но, разумеется, а) если завещание составлено в соответствии с требованиями закона (например, не будет иметь силы завещание, составленное недееспособным гражданином, - п. 2 ст. 1118 ГК РФ), совершенное в устной форме - ст. ст. 1124 - 1129 ГК РФ и т.д.; б) закон не устанавливает иные правила о наследовании, нежели те распоряжения, которые сформулировал наследодатель (например, некоторые лица, независимо от содержания завещания, имеют право на обязательную долю в наследстве - ст. 1149 ГК РФ).

    В связи с тем, что завещание является сделкой к завещаниям применимы общие нормы гл. 9 ГК РФ о недействительности сделок.

    Правила гл. 62 ГК РФ обеспечивают гораздо большую завещательную свободу по сравнению со всем предыдущим массивом отечественного законодательства, как дореволюционного, так и советского. В частности, обеспечены принципы свободы и тайны завещания, снижен размер обязательной доли, предоставлена возможность выбора формы совершения завещания, конкретизированы условия завещательной дееспособности лица и т.д. Данные меры по либерализации завещательного наследования обусловлены изменением имущественного строя в нашем обществе и, как следствие, сужением социально-обеспечительной задачи наследования с одновременным расширением свободного усмотрения завещателя по распоряжению имуществом на случай смерти.

    Свою специфику имеет закрытое завещание

    Согласно ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

    Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

    Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

    Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

    По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

    По мнению М.В. Тереховой моментом совершения закрытого завещания следует признавать момент его «официального оформления», то есть момент передачи завещания нотариусу. Когда бы ни был написан сам текст завещания, юридически значимую форму оно приобретает лишь после передачи его нотариусу и совершения последним установленной законом процедуры принятия закрытого завещания.

    Если предположить, что моментом совершения закрытого завещания является момент собственноручного написания завещания завещателем (а это происходит в отсутствие нотариуса), то в случае возникновении спора после открытия наследства у наследников возникает дополнительная проблема установления этого самого момента (даты) написания завещания (она может не соответствовать дате, проставленной в тексте закрытого завещания).

    Необходимо иметь в виду, что в момент принятия закрытого завещания нотариус разъясняет завещателю лишь ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ, то есть положения о закрытом завещании и о правах обязательных наследников соответственно. Таким образом, вопрос дееспособности завещателя, совершающего закрытое завещание, в прямую законодателем не затрагивается.

    Вместе с тем п. 55 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний устанавливает, что на завещателя, совершающего закрытое завещание, в полной мере распространяются требования о дееспособности. И нотариус должен отказать в принятии закрытого завещания, если к нему обратится недееспособное лицо. Но в настоящее время при принятии нотариусом конверта с закрытым завещанием не идет речь об удостоверении сделки (завещания) с обязанностью нотариуса проверить дееспособность гражданина. Нотариус в этом случае удостоверяет факт принятия конверта с закрытым завещанием. Это тем более странно, поскольку завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

    При обсуждении проблемы закрытого завещания неизбежно возникает и вопрос о том, что никто не может гарантировать, что в принятом нотариусом конверте находится именно завещание, а не какие-либо иные сведения, в том числе порочащие честь и достоинство какого-либо лица, или запрещенные предметы.

    Закрытое завещание не исключено из перечня действий, для которых предусмотрена обязательная нотариальная форма. Между тем, принимая закрытое завещание, нотариус не удостоверяет завещание как сделку, а лишь удостоверяет факт принятия конверта с неким документом, предположительно - закрытым завещанием.

    Поскольку завещание является односторонней сделкой, то к нему применимы все основания для признания его недействительным. И при таких условиях следование нотариусом существующей процедуре оформления закрытого завещания может повлечь за собой иски заинтересованных лиц о признании таких завещаний недействительными. При этом, как уже отмечалось выше, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

    Завещание сходно с дарением. Однако, различия между завещанием и дарением, происходят из особенных свойств того и другого. В частности, объектом завещательного распоряжения может быть имущество, которого нет в момент совершения завещания, но которое в будущем может оказаться принадлежащим завещателю. Объектом дарения могут быть лишь имеющиеся в наличии на момент заключения договора права на вещи или имущественные права требования и другие имущественные блага.

    Завещание не порождает правопреемства до открытия наследства, т.е. до смерти завещателя. Дарение, напротив, является основанием правопреемства при жизни дарителя. Даритель передает одаряемому право собственности на вещь или иные права, но сам в силу договора утрачивает права на переданный дар. Если было сделано обещание дарения в будущем, в состав наследства дарителя, обещавшего дарение, может войти обязанность исполнить такое обещание, если иное не предусмотрено договором дарения (ст. 581 ГК РФ). Однако и в этом случае обязанность из обещания дарения возникает не в связи со смертью дарителя - она связывает дарителя с момента, когда обещание дарения в будущем было сделано в надлежащей форме (ст. 572, 574 ГК РФ).


    Таким образом, ч. 5 ст. 1118 ГК РФ необходимо изменить, изложить в редакции: «Завещание является односторонней сделкой, имущественного характера, содержащей распоряжение об имуществе, принадлежащем завещателю, на случай смерти, которая создает права и обязанности после открытия наследства.»

    Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям.

    1. Основания наследования по закону

    Как справедливо отмечает В.В. Ровный отличие наследования по завещанию от наследования по закону выражается в том, что назначение наследников и порядок распределения между ними имущества зависят, как правило, от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Этот принцип полностью соответствует диспозитивным началам гражданско-правового регулирования, в частности свободе распоряжения объектами права частной собственности и других исключительных прав, защищаемых в соответствии со ст. ст. 35, 55 Конституции и ст. ст. 1, 9 ГК РФ, и может быть ограничен лишь необходимостью обеспечения интересов лиц, в пользу которых в наследстве выделяется обязательная доля.

    Право наследовать по закону может быть реализовано только при наличии условий, установленных законом.

    Их условно предлагается разделить на две группы в зависимости от наличия или отсутствия воли наследодателя: на общие и специальные условия.

    В первую группу (общих) условий наследования по закону можно отнести условия, зависящие от воли наследодателя:

    1. Завещание в соответствии с законом наследодателем не составлено, нет завещательного распоряжения денежными средствами в банке, нет завещательного возложения, завещательного отказа (легата), то есть наследодатель не распорядился собственным имуществом на случай своей смерти.

    2. Завещание наследодателем отменено полностью.

    3. Завещательное распоряжение денежными средствами в банке, завещательный отказ, завещательное возложение отменены и отсутствует завещание.

    На практике наиболее часто недостойными наследниками признаются лица, совершившие умышленные противоправные действия против наследодателя. При этом О.Ю. Малкин выделяет следующие условия отстранения их от наследования:

    1. действия лица должны быть противоправными;
    2. действия должны быть умышленными;
    3. действия должны быть направлены против наследодателя, кого-либо

    из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

    1. с помощью своих действий лица способствовали либо пытались

    способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Верховный Суд РФ в подп. «а» п. 19 Постановления «О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 № 9 разъяснил, что указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия являются основанием к утрате права наследования независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий;

    1. обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.

    В соответствии со ст. 1117 ГК РФ недостойными наследниками по закону признаются три категории лиц: 1) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке; 2) родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства; 3) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

    Между тем закон должен учитывать специфику наследственных отношений. Она проявляется в установлении непродолжительных сроков для оформления наследственных прав. По истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а в отдельных случаях и до истечения указанного срока, наследники вправе получить свидетельство о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ). Поэтому нецелесообразно при оспаривании наследственных прав применять срок исковой давности, многократно превышающий срок принятия наследства.

    Правила о сокращенном сроке предъявления в суд иска о признании наследника недостойным содержатся и в законодательстве ряда зарубежных стран.

    Например, в соответствии со ст. 727-1 Гражданского кодекса Франции иск об отстранении от наследования рассматривается после открытия наследства. При этом иск должен быть предъявлен в течение 6 месяцев со дня смерти, если приговор или вердикт предшествует смерти, или в течение 6 месяцев после этого приговора, если последний выносится после смерти. При этом общий срок давности во Франции составляет пять лет).

    Согласно §§ 2082, 2340 Гражданского уложения Германии признание наследника недостойным посредством оспаривания может последовать только в течение одного года с момента, когда управомоченное на оспаривание лицо узнало об основании для оспаривания. Общий срок исковой давности составляет три года (§ 195).

    В этой связи представляется целесообразным ограничить срок для предъявления иска о признании наследника недостойным шестью месяцами с момента открытия наследства, за исключением случаев, когда обстоятельства, влекущие признание лица недостойным наследником, устанавливаются после открытия наследства. В этом случае шестимесячный срок должен исчисляться с момента установления указанных обстоятельств. Нотариус обязан приостанавливать выдачу свидетельств о праве на наследство при поступлении к нему информации о возможном признании наследников недостойными.

    Как справедливо отмечает О.Ю. Малкин умышленные противоправные деяния, выступающие основанием признания лица недостойным наследником, могут быть совершены в форме бездействия (например, оставление в опасности). Поскольку бездействие не указано в п. 1 ст. 1117 ГК РФ, данная норма нуждается в соответствующем дополнении.

    Законодательство, предусматривая негативные последствия для недостойных наследников, вместе с тем закрепляет один способ их «прощения». В п. 1 ст. 1117 ГК РФ говорится, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Из этого следует, что наследников по закону, не завещая им имущества, «простить» невозможно. Недостойный наследник ни при каких обстоятельствах не будет призван к наследованию, он лишь наследник по завещанию.

    В целях устранения указанных пробелов О.Ю. Малкин предлагает п. 1 ст. 1117 ГК РФ изложить в следующей редакции:

    «1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями (бездействием), направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или увеличению, а также уменьшению причитающейся другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, в пользу которых наследодатель после утраты ими права наследования произвел отчуждение имущества по безвозмездным сделкам, вправе наследовать это имущество.»

    А п. 6 ст. 1117 ГК РФ в редакции: «Иск об отстранении лица от наследования может быть предъявлен заинтересованным лицом в сроки, установленные для принятия наследства. Если обстоятельства, влекущие признание лица недостойным наследником, устанавливаются после открытия наследства, такой иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать об указанных обстоятельствах».

    Во избежание различного понимания описанных ситуаций Верховному Суду РФ целесообразно дополнить Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 № 9 соответствующими разъяснениями.

    4. Завещана только часть имущества наследодателя (выражена воля наследодателя в отношении конкретного имущества и (или) установлены лишь завещательный отказ, завещательное возложение, составлено завещательное распоряжение денежными средствами в банке), при этом оставшаяся часть имущества наследуется по закону.

    К специальным условиям наследования по закону, не зависящим от воли наследодателя, относятся следующие условия:

    1. Если завещание в судебном порядке будет признано недействительным (например, если оно составлено по принуждению, под влиянием угроз и т.п.).

    2. Если наследник (наследники) по завещанию откажется от наследства или не примет его в установленном законом порядке.

    3. Наследник по завещанию, признанный судом недостойным наследником, не наследует ни по завещанию, ни по закону (ст. 1117 ГК РФ), следовательно, его доля будет распределена между другими наследниками по закону.

    4. Существуют особенности перехода прав наследника к другим лицам в соответствии с законом. Так, если наследник по завещанию или по закону умер после смерти наследодателя, не успев принять наследственное имущество предусмотренными законом способами, будет иметь место наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ).

    5. Если ко времени открытия наследства нет в живых наследника, имеющего право на приобретение наследства, или он умер одновременно с наследодателем, наследование осуществляется по праву представления (ст. 1142, 1143, 1146 ГК РФ).

    6. Если кроме наследников по завещанию есть лица, имеющие право на получение обязательной доли в наследственном имуществе, они также наследуют независимо от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ).

    7. При наличии таких условий, как, во-первых, нет наследников; во-вторых, наследники не имеют права наследовать; в-третьих, наследники отстранены от наследования; в-четвертых, никто из наследников не принял наследство; в-пятых, если все наследники отказались от наследства безоговорочно, то есть без указания на то, что они отказываются в пользу кого-либо из наследников, имеет место возможность реализации права на приобретение выморочного имущества публичными образованиями по закону.

    Выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ) всегда наследуется только по закону. При этом выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

    8. Наличие фактов нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти лиц, входящих в круг наследников по закону, указанных в статьях 1143 - 1145 ГК РФ, но не входящих в круг наследников призываемой к наследованию очереди; возникновение нетрудоспособности у данных лиц ко дню смерти наследодателя; независимость от совместного проживания - позволяют таким лицам наследовать вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

    В юридической литературе высказывается сомнение относительно возможности призвания к наследованию пережившего супруга в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака. Выдвигается предложение дополнить п. 1 ст. 1142 ГК РФ нормой, лишающей супруга права наследования и других социальных гарантий как вдовца (вдову) после смерти мужа (жены), если перед смертью одного из них они подали совместное заявление о расторжении брака. В этом случае смерть супруга предлагается рассматривать как основание расторжения брака.

    В некоторых комментариях к ГК РФ отмечено, что наряду с завещанием и законом предусматриваются и другие «основания наследования», к числу которых отнесены и наследственная трансмиссия, и подназначение наследника.

    Вместе с тем в этих же комментариях упоминаются такие «основания», как «обстоятельства перехода прав», «частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования», «специальные основания», которые действуют «помимо и одновременно в рамках двух общих оснований наследования».

    В тоже время в литературе несмотря на очевидные взаимоисключающие формулировки, все же признается, что такие «обстоятельства» (характеризуемые нами как основания призвания к наследованию) не могут быть самостоятельными основаниями наследования.

    Таким образом, наследование по закону происходит при отсутствии завещания, либо в тех случаях, когда завещание по тем или иным причинам не может быть исполнено.

    Необходимо ограничить срок для предъявления иска о признании

    наследника недостойным шестью месяцами с момента открытия наследства, за исключением случаев, когда обстоятельства, влекущие признание лица недостойным наследником, устанавливаются после открытия наследства. В этом случае шестимесячный срок должен исчисляться с момента установления указанных обстоятельств.

    Глава 2 Порядок приобретения наследства

    2.1. Открытие наследства. Сроки и способы принятия наследства

    Приобретение наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый путем принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

    Принятие наследства - более узкое понятие, включающее процедуру легитимации наследника путем обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (в последнем случае, если заявление подано по истечении срока на принятие наследства, наследник должен доказать, что в установленный законом срок фактически принял наследство, т.е. вел себя как наследник).

    При открытии наследства наследник приобретает право на принятие наследства.

    Согласно ст. 1153 ГК РФ для приобретения наследства, а, следовательно, и права собственности на имущество наследодателя необходимо его принятие наследником, т.е. последний должен совершить одностороннюю сделку, целью которой является принятие наследства. ГК РФ предусматривает два способа принятия наследства: а) формальный, выражающийся в подаче по месту открытия наследства заявления нотариусу о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство; б) фактический, состоящий в совершении наследником действий, свидетельствующих о его желании принять наследство (вступление во владение или в управление наследственным имуществом, принятие мер по его сохранности, произведение расходов на его содержание и т.п.).

    Значение открытия наследства заключается в том, что только с момента открытия наследства у наследников возникает право принять наследство или отказаться от него. Под открытием наследства понимаются юридические факты, с которыми закон связывает переход имущества умершего гражданина к его наследникам. Дореволюционное русское право, кроме смерти и безвестного отсутствия, признавало основаниями к открытию наследства еще два факта - это лишение всех прав состояния и пострижение в монашество. Лишение всех прав состояния приравнивалось к гражданской смерти осужденного преступника, пострижение в монашество - к естественной смерти лица.

    В первом случае вопрос о том, возникло ли у наследника право на наследство, решается просто. Подача заявления - односторонняя сделка, из которой прямо следует воля на принятие наследства; если сделка действительна - у наследника возникает право на наследство. Во втором случае воля наследника предполагается на основе оценки его поведения. В силу правил п. 2 ст. 1153 ГК РФ «признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

    - вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

    - принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

    - произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

    - оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».

    Открытый перечень действий, свидетельствующих о фактическом

    принятии наследства, детализирован в акте официального судебного толкования. Пункт 36 Постановления Пленума ВС РФ № 9, согласно которого, под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2. Ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

    В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.

    Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

    Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что «наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства». Ранее Верховный Суд РФ исходил из обратного: собственник владеет и пользуется имуществом ipso iure, а потому для принятия наследства, открывшегося после его сособственника, дополнительного волеизъявления не требуется.

    Однако, существует и противоположное мнение:

    1) владение и пользование имуществом, принадлежавшим наследодателю и наследнику на праве общей собственности, создает презумпцию принятия последним наследства;

    2) право наследника владеть и пользоваться своим имуществом, доля в праве на которое входит в наследственную массу, не может быть поставлено в зависимость от того, принял он наследство, не принял или отказался от него.

    В целях подтверждения фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных

    работ и т.п. документы.

    При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

    Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

    Наследник, основывающий свои наследственные права на фактическом принятии наследства, при обращении к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство либо в суд за защитой наследственных прав должен представить доказательства совершения им соответствующих действий. Возможности нотариуса в исследовании доказательств существенно ограничены. Поэтому в нотариальной практике факты подтверждаются только письменными доказательствами. Кроме того, нотариус действует в сфере бесспорной юрисдикции, а потому принимает только такие письменные доказательства, которые не оставляют сомнений относительно истинности изложенных в них обстоятельств.

    Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия наследства, то есть они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет, что он, совершая соответствующие действия, не имел намерения принимать наследство (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Например, совершеннолетний сын после смерти отца остался проживать в принадлежавшем отцу доме, оплатил коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.

    Решением от 12 ноября 2012 года Советский районный суд г. Красноярска по делу № 2-7959/12 исковые требования Пушнякова А. С. к администрации г. Красноярска об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования удовлетворил. Пушняков А.С. обратился в суд с исковым заявлением к администрации г. Красноярска об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования. Требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ умерла его ФИО1, после смерти которой открылось наследство в виде доли в праве общей (долевой) собственности на квартиру. Оставшаяся доля в праве собственности в указанной квартире принадлежит ему. Он является наследником после смерти ФИО1 Своевременно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства не имел возможности, поскольку на момент смерти наследодателя являлся несовершеннолетним, самостоятельно совершить действия по принятию наследства не мог. После смерти наследодателя в течение шестимесячного срока наследство фактически принято, поскольку он оплачивал расходы по содержанию наследственного имущества, им были приняты необходимые меры по сохранению имущества, он переехал в квартиру, вселился в спорную квартиру, где проживает до настоящего времени, неся бремя содержания спорной квартиры, оплачивая в полном объеме коммунальные услуги.

    При фактическом принятии наследства наследник ведет себя, как если бы он был собственником. Собственник осуществляет полномочия в своих интересах. Поэтому действия наследника в интересах третьих лиц не могут свидетельствовать о принятии наследства - например, в случае, если наследственные вещи поступили в фактическое владение наследника потому, что он взялся передать их другому наследнику.

    Анализ практики показывает, что выявить предполагаемую волю наследника не всегда просто. Кроме того, не все согласны с самой конструкцией фактического принятия наследства. В первую очередь сомнение вызывает сложившаяся практика «автоматически» признавать наследника, проживавшего вместе с наследодателем, принявшим наследство.

    Так, наследник заявил требования об установлении факта принятия им наследства, признании за ним права собственности на долю наследственного имущества, признании недействительной государственной регистрации права собственности на унаследованное имущество (земельные участки и жилой дом) ответчицей (его сестрой). Истец ссылался на следующее: в течение установленного законом срока он не обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства в связи с болезнью, но в течение этого срока он как наследник принял меры по сохранению наследственного имущества, производил ремонт кровли, принимал участие в возведении новых фундамента дома и пристроя к нему, отремонтировал своими силами погреб и баню, косил траву, работал в огороде, в суд обратился после того, как узнал, что собственником спорных объектов недвижимости является его сестра, и получил отказ от нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство. Суд отказал в иске, поскольку согласно показаниям свидетелей истец лично говорил им, что наследство принимать не будет, а приезжал туда, где находится наследственное имущество, чтобы оказать помощь сестре и брату (принявшим наследство).

    В описанных, как и во всех иных, случаях фактического принятия наследства решающее значение имеет намерение наследника приобрести наследство для себя, стать его собственником.

    Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Данное правило относится ко всем способам принятия наследства. Поэтому действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в течение указанного срока. Этот вывод подтвержден Пленумом Верховного Суда РФ.

    Статья 1155 ГК РФ устанавливает правила продления срока для принятия наследства. Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства установлены два условия:

    1) уважительность причин пропуска срока для принятия наследства;

    2) обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.

    По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

    При принятии наследства после истечении срока (вне зависимости от того, каким способом срок был восстановлен) может сложиться ситуация, когда наследники, принявшие наследство в срок, полностью или частично распорядились наследственным имуществом. Именно для такой ситуации предусмотрены определенные последствия. Права наследника, которому восстановлен срок на принятие наследства, на получение причитающегося ему наследства регулируется нормами ГК РФ, посвященными обязательствам вследствие неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105, 1107 и 1108). Это означает, что наследнику должно быть передано все причитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре. В случае невозможности передать имущество в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость

    этого имущества на момент его открытия.

    Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственное имущество, не включенное в свидетельство, на это имущество выдается дополнительное свидетельство.

    В определенных случаях, как и ранее, допускается выдача свидетельства до истечения шести месяцев. Это может произойти, если нотариусу представлены достоверные данные о том, что кроме наследников, обратившихся за выдачей свидетельства досрочно, иных наследников, имеющих право на наследство нет.

    Если к наследованию может быть призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, но еще не родившийся ко дню его смерти, выдача свидетельства о праве на наследство должна быть приостановлена. Выдача свидетельства приостанавливается и по определению суда, на разрешении которого находится спор о наследстве.

    Действия, перечисленные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, если они совершены по истечении срока для принятия наследства, утрачивают правовое значение, придаваемое им в соответствии с нормами названной статьи. Если по истечении шестимесячного срока наследник заберет вещи, входящие в наследственную массу, это будет посягательством на чужое имущество, если оплатит долг наследодателя - действиями в чужом интересе без поручения.

    В двух исключительных случаях наследство может быть приобретено, даже если фактические действия совершены наследником по истечении шестимесячного срока. Во-первых, суд может признать наследника, пропустившего срок, принявшим наследство. В данном случае воля на принятие наследства выводится из самого факта обращения в суд.

    С заявлением о принятии наследства к нотариусу обратился Кириллов В.А. 25.08.2011 г., но в выдаче свидетельства о праве на наследство ему было отказано в связи с пропуском срока для принятия наследства. В обоснование своих требований истец Кириллов В.А. указал, что является наследником по закону К.А., умершей 26.10.2010 г. Согласно пояснениям истца срок для принятия наследства был пропущен истцом в связи с тем, что он не знал, что законом установлен определенный срок со дня смерти наследодателя для принятия наследства. Узнал об этом лишь от нотариуса 25.08.2011 г. В суд с иском о восстановлении срока представитель истца обратился 26.08.2011 г.

    Оценив вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд полагает возможным признать причину пропуска истцом срока для принятия наследства уважительной, восстановить ему срок для принятия наследства, оставшегося после смерти К.А., и признать его принявшим это наследство.

    Советский районный суд г. Красноярска в решении от 6 декабря 2010 года г. Красноярск по делу № 2-489\2010 принимая во внимание довод заявителей об отсутствии у них информации о наличии имущества у наследодателя, а также отсутствие возражений со стороны заинтересованного лица- Управления имущественных отношений администрации муниципального образования Белореченского района, посчитал необходимым, восстановить заявителям срок принятия наследства после смерти наследодателя и признать их наследниками, принявшими наследство после его смерти.

    Другой противоположный пример. Советский районный суд г. Красноярска в решении от 16 января 2012 года г. Красноярск по делу № 2-120\2012 в удовлетворении исковых требований Сафроновой Л.В. к Шефер В.А. о восстановлении срока принятия наследства после смерти матери Смолиной Г.А., умершей 15.06.2000 года отказал. Обосновав свой отказ следующим.

    В нарушение требований ст. 56 ГПК РФ истицей не представлено суду доказательств уважительности причин пропуска срока, установленного ст. 1154 ГК РФ для принятия наследства после смерти матери, а также свидетельствующих о наличии обстоятельств, препятствовавших реализации наследственных прав в установленный законом срок.

    То обстоятельство, что истица Сафронова Л.В. не знала о наличии в собственности матери Смолиной Г.А. какого-либо имущества, в том числе доли в вышеназванной квартире, а также об открытии наследственного дела к ее имуществу, не могут свидетельствовать о пропуске срока принятия наследства по уважительной причине, поскольку закон не связывает возможность восстановления срока для принятия наследства с наличием или отсутствием у наследника сведений о наследственном имуществе.

    Действия наследника, намеревающегося вступить в наследство, не могут ставиться в зависимость ни от наличия какого-либо определенного наследственного имущества, ни от действий других наследников по сообщению нотариусу о существовании других наследников.

    Из содержания ст. 1153 ГК РФ следует, что каждый наследник самостоятельно осуществляет действия по подаче по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    По изложенным основаниям суд находит несостоятельными доводы истицы о том, что ответчица Шефер В.А. при обращении к нотариусу после смерти матери Смолиной Г.А. не указала ее в качестве наследника, кроме того, не имеется сведений о том, что ответчица Шефер В.А. препятствовала истице осуществить свои права на принятия наследства.

    Каждый наследник самостоятельно принимает решение, будет ли он принимать наследство после умершего или нет, и самостоятельно обращается к нотариусу или уполномоченному должностному лицу с заявлением о принятии наследства. В обязанности нотариуса не входит выявление наследников и направление им предложения о принятии наследства.

    Во-вторых, как отмечает Н.Ю. Рассказова, наследник может принять наследство без обращения в суд при условии, что другие наследники выразят согласие на это. Поскольку из закона (п. 2 ст. 1155 ГК РФ) не следует обратного, это исключение распространяется на оба способа принятия наследства. Утверждение о том, что опоздавший наследник может принять наследство только путем прямого волеизъявления, приводит к необоснованному ограничению его права, предусмотренного в ст. 1155 ГК РФ. Если фактическое действие совершено наследником в течение шести месяцев, его право на наследство возникает на основании юридического состава, включающего само действие и предполагаемую волю на принятие наследства. Если действия совершены с опозданием, для возникновения права на наследство необходим еще один юридический факт - согласие всех принявших наследство наследников.

    Наследник, принявший наследство, вправе отказаться от него в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ).

    При принятии наследства наследник признается обладателем наследственного имущества со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия (ст. 1152 ГК РФ). Отказ от наследства - односторонняя сделка. Ее цель - уничтожить правовой эффект принятия наследства. Значит, отказ от наследства, как и его принятие, должен действовать с обратной силой.

    По мнению О.Ю. Виноградова, в промежуток времени между моментом смерти наследодателя и осуществлением наследственного права отсутствует субъект права собственности на наследственное имущество, при этом владелец имущества является вполне определенным субъектом (например, наследник, душеприказчик, доверительный управляющий).

    Точка зрения, высказанная О.Ю. Виноградовым, по нашему мнению, является спорной. Независимо от фактического времени принятия наследства, оно считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Это правило действует и в тех случаях, когда право наследника на имущество подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что в соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (далее - государственная регистрация прав).

    Она является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке.

    Как следует из п. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. Возникает вопрос, существует ли право собственности на недвижимое имущество у наследников с момента открытия наследства до государственной регистрации перехода права собственности.

    Как отмечает С.П. Гришаев, в п. 4 ст. 1152 ГК не употребляется термин «возникновение права собственности» (используется выражение «признается принадлежащим»). При широком толковании этого выражения можно прийти к выводу, что формально право собственности на наследуемое недвижимое имущество возникает с момента открытия наследства, а не с момента государственной регистрации, которую можно осуществить, только получив свидетельство о праве на наследство. В свою очередь, свидетельство о праве на наследство можно по общему правилу получить только по истечении срока на принятие наследства.

    Соответственно, осуществить правомочия собственника по распоряжению наследственным имуществом наследник в течение определенного срока все равно не может. Другими словами, право собственности в полном объеме отложено до получения документального подтверждения наличия наследственных прав. Осуществлять другие правомочия собственника (пользования и владения) наследник может с момента открытия наследства. Соответственно, с момента открытия наследства наследник несет и бремя собственности на недвижимое имущество (коммунальные услуги, техническое обслуживание и т.д.).

    Возможны ситуации, когда отсутствует государственная регистрация прав наследодателя на недвижимое имущество. Подтвердить право собственности наследодателя на него может суд, который имеет право рассматривать дела данной категории, если невозможно получить в ином порядке надлежащие документы, удостоверяющие этот факт, или невозможно восстановить утраченные документы.

    При фактическом принятии наследства наследник чаще всего получает наследственное имущество во владение и имеет возможность эксплуатировать его для собственной выгоды. Последующий отказ от наследства будет означать, что такой наследник эксплуатировал чужое имущество. Как разрешить возможный спор по этому поводу?

    Во-первых, следует исходить из того, что право на отказ от наследства не обусловлено тем, пользовался наследник унаследованным имуществом или нет. Отказ породит последствия, на которые он направлен. Иное возможно только при условии, что отказ будет признан недействительным по одному из оснований недействительности сделок.

    Во-вторых, поскольку в результате отказа наследник утрачивает правовое основание пользования наследством, причем с момента начала пользования, приходится признать, что между ним и наследниками, которые приняли наследство, возникает кондикционное обязательство. В зависимости от обстоятельств дела не исключено предъявление отказавшемуся наследнику деликтного иска.

    Наследнику, принявшему наследство путем совершения фактических действий, предоставлено особое право: по заявлению такого наследника суд может признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока (ст. 1157 ГК РФ). В отличие от наследника, прямо выразившего свою волю, при фактическом принятии наследства существует вероятность, что наследник не осознавал наступившие для него последствия, руководствовался в своих действиях иными, помимо приобретения наследства, мотивами. Предоставляя такому наследнику названную льготу, законодатель стремится исключить наделение лица имуществом против его воли.

    По мнению Н. Ю. Рассказовой п. 2 ст. 1153 ГК РФ следует дополнить указанием на то, что заявление наследника о факте непринятия наследства может быть подано в течение срока, установленного для принятия наследства. По истечении указанного срока наследник, не желающий наследовать, сможет, как и сегодня, отказаться от наследства в судебном порядке.


    2.2. Время открытия наследства

    Открытие наследства, будучи основополагающим юридическим фактом для возникновения наследственных правоотношений, происходит в определенное время и в определенном месте. Установление времени открытия наследства имеет исключительно важное значение: именно на данный момент времени определяется закон, который должен регулировать порядок перехода имущества по наследству; круг наследников; состав наследственного имущества; начало течения срока на принятие наследства; решаются другие важные вопросы.

    Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение:

    - круга наследников;

    - состава и стоимости наследственного имущества;

    - начала течения срока для принятия наследниками наследства или отказа от него, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и производного от него момента возникновения прав и обязанностей по наследству;

    - мер защиты наследственного имущества;

    - законодательства, применимого к наследственными правоотношениям.

    - сроков на получение завещательного отказа;

    - прав на получение обязательной доли;

    - момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество.

    Как уже отмечалось, с открытием наследства непосредственно связан момент, с которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в порядке наследования. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.

    С юридической точки зрения смерть физического лица представляет собой акт гражданского состояния и подлежит регистрации в установленном законом порядке. Основанием государственной регистрации смерти в органах ЗАГС является прежде всего документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. На основании данного документа выдается свидетельство о смерти - и только оно может быть принято нотариусом в качестве доказательства факта открытия наследства. Если наследодатель погиб на фронтах войны, то в качестве документа, подтверждающего факт открытия наследства, может выступать соответствующее извещение о гибели на фронте, выданное командованием, военным комиссариатом или иным органом.

    В ст. 1114 ГК РФ указано, что время открытия наследства - это определенный день, календарная дата. Закон считает таковым день смерти гражданина, и именно этот день указывается в выдаваемом компетентным органом свидетельстве о смерти лица. В том случае, когда в свидетельстве дата смерти не указана, она может быть установлена в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица.

    По юридическим последствиям к физической смерти приравнивается объявление гражданина умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ это может иметь место в случае, если в месте жительства гражданина не имеется сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Срок сокращается до шести месяцев, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Если гражданин, в том числе военнослужащий, пропал без вести в связи с военными действиями, то он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Необходимо помнить, что данное правило не применяется к случаям пропажи лица без вести в так называемых горячих точках, так как данные территории юридически не могут считаться местом военных действий. На основании судебного решения об объявлении умершим также выдается свидетельство о смерти.

    Таким образом, если вести речь о системе оснований открытия наследства, то не только фактическая смерть входит в их число, но и смерть предполагаемая, т.е. когда лицо объявляется умершим по решению суда.

    Если гражданин в общем порядке объявлен судом умершим, то днем его смерти будет считаться день вступления в силу соответствующего судебного решения. В том же случае, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, или имеются основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти будет считаться день предполагаемой гибели, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

    Во всех перечисленных случаях в качестве доказательства, свидетельствующего о смерти гражданина, в нотариальную контору представляется свидетельство о смерти, выдаваемое органами загса. Решение суда об объявлении гражданина умершим не может быть принято нотариусом в подтверждение факта смерти, поскольку оно является лишь основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и для получения свидетельства о смерти.

    Однако обстоятельства могут сложиться так, что человек умер, но его смерть не была зарегистрирована в органах загса или сгорели архивы, где хранилась запись. Тогда факт смерти можно установить в суде в порядке особого производства, руководствуясь п. 1 ст. 279 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ). Такое решение суда также является основанием для внесения органом загса записи о смерти этого гражданина (п. 2 ст. 279 ГПК РФ).

    Как справедливо отмечает Ю.В. Юдина днем открытия наследства закон считает либо день фактической смерти лица, установленный на основании медицинского заключения, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день предполагаемой гибели гражданина, который также может быть установлен решением суда об объявлении этого лица умершим.

    При рассмотрение в судах данной категории дел, необходимыми доказательствами являются: справка с места жительства гражданина; доказательства отсутствия гражданина в месте его жительства в течение пяти лет (свидетельские показания, показания родственников, соседей, сослуживцев, друзей и проч., справки с места работы и т.д.); доказательства принятых мер по установлению места нахождения гражданина, в отношении которого ставится вопрос об объявлении его умершим (ответы на запросы суда, справки из адресных столов и проч.); доказательства отсутствия сведений о другом месте жительства гражданина (ответы адресных столов и прочие сведения); доказательства отсутствия или наличия умышленного поведения гражданина, скрывающегося от отбывания наказания, принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов; извещение отдела загса об отсутствии актовой записи гражданского состояния о смерти лица; доказательства наличия правовой цели объявления гражданина умершим. В тех случаях, когда имеет место специальный предмет доказывания и если отдельные факты, входящие в него, не признаны общеизвестными, требуется представление соответствующих доказательств. Например, доказательством того, что военнослужащий или гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, являются сообщения военкомата, командировочные удостоверения в район военных действий, свидетельские показания и прочее. В любом случае, необходимым доказательством является извещение военкомата о пропаже данного лица.

    Таким образом, время открытия наследства имеет важное значение в институте наследования, именно со времени открытия наследства начинают течь все сроки, связанные с наследованием имущества.

    Для того, чтобы наиболее точно определить степень правонаследования, считается, требуется фиксировать не только дату, но и время смерти наследодателя.

    Немаловажным фактором для выполнения условий завещания коммориентов, имеет место точное определение смерти каждого.

    Однако, бланк свидетельства о смерти установленного государственного образца не содержит такой графы, как время смерти, в нем предусмотрена только дата смерти, в связи с чем целесообразным было бы внести изменения в указанный бланк, установив в нем и время смерти. В тех же случаях, когда время смерти доподлинно установить не возможно, рекомендуется в данной графе ставить прочерк, либо писать «не установлено».

    2.3. Место открытия наследства

    Существенную роль в развитии наследственных правоотношений играет не только время, но и место открытия наследства: по месту открытия наследства заводится наследственное дело; наследники обращаются с заявлениями о принятии или отказе от наследства, а также о выдаче свидетельств о праве на наследство; кредиторы наследодателя предъявляют претензии к наследникам, принявшим наследство, или к наследственному имуществу; принимаются меры по охране наследственного имущества и т.д.

    Как отмечают Г.В. Синцов и Т.В. Гошуляк, место открытия наследства имеет большое значение для верного его определения, поскольку свидетельство о праве на наследство обычно выдается по последнему месту жительства наследодателей. В ином случае на имущество одного наследодателя может быть заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов, и это может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников и к возникновению споров в судах. Нотариус по месту открытия наследства заводит наследственное дело и осуществляет все необходимые нотариальные действия (ст. 61 - 66, 69, 70 Основ законодательства о нотариате), в том числе:

    - извещение наследников об открывшемся наследстве;

    - получение заявлений о принятии наследства и об отказе от него;

    - принятие претензий от кредиторов наследодателя;

    - принятие мер по охране наследственного имущества и управлению им, а также направление обязательных для исполнения поручений о принятии таких мер в отношении наследственного имущества, находящегося не в месте открытия наследства, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу, а если в этом поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, то соответственно главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения или главе местной администрации муниципального района и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления муниципального района по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества;

    - опись наследственного имущества и передача его на хранение;

    - выдача распоряжений об оплате за счет наследственного имущества расходов на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоронения, а также на охрану наследственного имущества и на управление им, на публикацию сообщения о вызове наследников;

    - выдача свидетельства о праве на наследство.

    Законодатель закрепил в ГК РФ несколько критериев определения места открытия наследства - по месту жительства наследодателя и по месту нахождения наследственного имущества. Согласно ст. 1115 ГК РФ наследство открывается по месту жительства умершего, т.е. там, где он постоянно или преимущественно проживал, как установлено в ст. 20 ГК РФ. Конституция РФ в ч. 1 ст. 27 закрепляет за каждым, кто законно находится на территории России, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в пределах РФ. Указанное конституционное положение конкретизируется и развивается в Законе РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее - Закон).

    В ст. 2 Закона установлено, что под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту жительства.

    Как указано в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании», место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (п. 1 ст. 20 и ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, ч. 2 и 4 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, части вторая и третья ст. 2 и части вторая и четвертая ст. 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

    Таким образом, по общему правилу место открытия наследства определяется на основе данных о регистрации наследодателя по месту жительства в РФ, которые могут быть получены из соответствующих справок, выдаваемых жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления. В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой 28 февраля 2007 г., указано, что для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства.

    Кроме того, в тех случаях, когда наследодатель в силу различных обстоятельств (в связи с условиями учебы или труда, призывом на военную службу, отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением на излечении в медицинском учреждении) длительное время пребывал вне места своего жительства, соответствующая информация может быть предоставлена иными организациями и учреждениями: кадровыми службами по месту работы умершего, военными комиссариатами, лечебными учреждениями, учебными заведениями, учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы, и пр. Однако сами по себе данные организации и учреждения местом открытия наследства считаться не могут, равно как и место смерти наследодателя, указанное в свидетельстве, выданном органами ЗАГС.

    Отсутствия у умершего регистрации по месту жительства не может служить основанием для вывода о невозможности применения общих правил о месте открытия наследства. В этом случае возможно установление факта постоянного или преимущественного проживания лица в определенном месте в судебном порядке, на основании чего судом может быть также установлен факт открытия наследства в этом месте.

    При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

    При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте (п. 17 Постановления ПВС № 9).

    В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ). В частности: Кассационое определение Красноярского краевого суда по делу № 33-369/2011от 19 января 2011 года.

    Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства.

    Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 5 октября 2000 г. № 199-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой ст. 40.1 Кодекса законов о труде Российской Федерации и п. 1 ст. 12 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» также разъяснил, что место жительства гражданина может быть установлено судом на основе различных юридических фактов, необязательно связанных с регистрацией его компетентными органами. Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, что было подтверждено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда нормативных актов г. Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и г. Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы».

    Таким образом, при решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в вузах, и других лиц, находившихся вне места их постоянного жительства, полагаем, что в этом случае следует руководствоваться положением, что местом их постоянного жительства следует считать место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу, до поступления в учебное заведение и т.д.

    Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус должен истребовать справку рай(гор)военкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства на территории Российской Федерации он не имел и находился за границей.

    Советский районный суд г. Красноярска в решении от6 апреля 2012 года по делу № 2-509/12 отказывая в удовлетворении требования истицы указал следующее.

    Требования Колесник Н.В., Кочетковой Л.В. об установлении факта, что местом открытия наследства, оставшегося после смерти ФИО4, является квартира <адрес>, суд находит не подлежащими удовлетворению. Так, в соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов, в том числе, справкой жилищно-эксплуатационной организации; справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива; выпиской из домовой книги и другим документами. Местом открытия наследства является постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства.

    По данным ФИО4 по день смерти (по ДД.ММ.ГГГГ) зарегистрирована по адресу: <адрес>. Допрошенная в судебном заседании свидетель пояснила, что ФИО4 проживала в <адрес> непостоянно, приезжала на лечение и в летнее время года, проживала в спорной квартире совместно с внуком, основным местом жительства являлся <адрес>, намерений приехать в <адрес> на постоянное место жительство не высказывала.

    Таким образом, суд приходит к твердому убеждению, что местом открытия наследства является место регистрации и проживания ФИО4.

    Если место постоянного или преимущественного проживания наследодателя неизвестно или находится за пределами России, то местом открытия наследства в РФ будет место нахождения наследственного имущества. Система соответствующих правил выстроена в ГК РФ следующим образом: 1) если в составе наследства есть недвижимость, то наследство открывается по месту нахождения недвижимости; 2) если объекты недвижимости находятся в разных местах, то наследство открывается в том месте, где находится наиболее ценная часть недвижимого имущества; 3) если в составе наследства недвижимости нет, то местом открытия наследства признается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется с учетом его рыночной стоимости (ч. 2 ст. 1115 ГК РФ).

    Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, является место жительства их законных представителей. В случае, когда место фактического постоянного или преимущественного проживания несовершеннолетнего не совпадает с учетными сведениями о его регистрации по месту жительства, в том числе и в случае, когда законные представители несовершеннолетних или иных подопечных утратили место своего проживания, признаваемое местом жительства подопечного, местом открытия наследства несовершеннолетних будет являться место фактического проживания.

    Место открытия наследства граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве, будет определяться местом их постоянного жительства в этом государстве.

    По мнению Г.В. Синцова, местом открытия наследства при наличии нескольких объектов наследования, находящихся в разных нотариальных округах, если наследодатель длительное время проживал вне места регистрации по месту жительства, следует считать его последнее фактическое место жительства (место постоянного или преимущественного проживания).

    Из смысла ст. 20 ГК РФ следует, что признак преимущественного проживания гражданина должен применяться лишь при отсутствии первого признака - постоянного проживания. Указание в п. 3 ст. 1195 ГК РФ на место жительства означает отсылку, прежде всего к месту постоянного проживания, и лишь при отсутствии у лица места постоянного проживания - отсылку к месту преимущественного проживания.

    Отличия объявления гражданина умершим от установления факта смерти в том, что в первом случае смерть гражданина предполагается, во втором же случае определенно имела место, но по каким-то причинам не была зарегистрирована в загсе. В этих случаях по-разному определяется и момент открытия наследства.

    В соответствии со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный законом срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию. Такой порядок наследования со времени римского права именуется наследственной трансмиссией, не успевший принять наследство умерший наследник - трансмиттент, а наследник, к которому переходит право на принятие наследства, - трансмиссар.

    Трансмиссаром, таким образом, является лицо, связанное с трансмиттентом и первоначальным наследодателем цепочкой юридических фактов. Статус трансмиссара как наследника в гражданско-правовом смысле никак не отличается от статуса наследника при ординарном наследовании. То есть правосубъектность (право- и дееспособность) трансмиссара определяется на основе общих правил о наследовании. Однако сложный юридический состав в конструкции наследственной трансмиссии обусловливает значительно более широкий диапазон действий наследника-трансмиссара по сравнению с правами ординарного наследника.

    Поскольку при наследственной трансмиссии трансмиссар приобретает свой статус в уже возникших правоотношениях, а также учитывая, что правовая связь трансмиссара и первоначального наследодателя прослеживается исключительно через статус трансмиттента, наследственную трансмиссию целесообразно характеризовать как основание призвания к наследованию, но не как самостоятельное основание наследования.

    При принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются как общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц, так и специальные нормы, обусловливающие особенности наследственного процесса для данного особого основания наследования.

    Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии состоит в том, что призываемый к наследованию в этом порядке наследник имеет право принять независимо от других наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя, и наследство, открывшееся после смерти самого наследника - второго наследодателя.

    В части 2 ст. 1114 ГК РФ установлено правило, согласно которому граждане, умершие в один день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них. Так, если в один день погибли оба супруга, то после каждого из них призываются к наследованию его наследники по завещанию или закону. Они считаются умершими в один день, даже если один из них умер раньше другого на несколько часов.

    Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя.

    При желании наследника (трансмиссара) принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и наследства, открывшегося после смерти наследника (трансмиттента), наследником-трансмиссаром умершего наследника-трансмиттента подаются два заявления:

    - заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя;

    - заявление о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ).

    Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии осуществляется теми же способами, что и принятие основного наследства, но, поскольку речь идет о двух самостоятельных наследствах, их принятие должно представлять собой два самостоятельных акта. Поэтому подача заявления о принятии наследственного имущества, принадлежавшего самому трансмиттенту, либо фактическое его принятие не может рассматриваться и как принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии. По поводу принятия этого наследства должны быть совершены самостоятельные действия: подано заявление либо фактически принято именно наследство первого наследодателя. При этом должны быть поданы самостоятельные два заявления о принятии каждого из наследств: наследства в порядке наследственной трансмиссии (для принятия наследственной массы после первого наследодателя) и наследства после трансмиттента. Первое подается нотариусу по месту жительства наследодателя, а второе - по месту жительства наследника-трансмиттента, таким образом, два заявления подаются по разному месту жительства. Если же наследодатель и наследник-трансмиттент проживали по одному адресу и при этом трансмиттент не успел из-за своей смерти принять наследство, то подаются также два заявления, но в этом случае одному нотариусу.

    В п. 2 ст. 1175 ГК РФ уточняется, что наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Последнее свидетельствует, что наследник, к которому перешло право на принятие наследства, наследует не после наследника, не успевшего принять наследство, а после первого наследодателя.

    В ГК РФ специальному регулированию подверглись ситуации, когда в один и тот же день умирают лица, которые при иных обстоятельствах должны наследовать друг после друга - например, супруги, родитель и ребенок и пр. Такие субъекты называются коммориентами (лат. «commorientes» - умершие одновременно).

    В законодательстве имеются исключения из общего порядка наследования после коммориентов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (наследование по праву представления). Если одновременно с наследодателем умирает лицо, которое он назначил своим наследником по завещанию и, кроме того, подназначил наследника на этот случай, то завещанное имущество перейдет к подназначенному лицу (ст. 1121 ГК РФ).


    3.Деньги, входящие в состав наследственного имущества, вносятся в депозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия из них, ценные бумаги передаются банку по договору на хранение.

    Для получения свидетельства о праве на наследство нотариусу наследниками представляются документы, подтверждающие время и место открытия наследства, брачные, родственные либо иные отношения с наследодателем (например, доказательства факта нахождения лица на иждивении наследодателя), если имеет место наследование по закону, экземпляр завещания (или его дубликат), если наследство оформляется по завещанию.

    Если кто-либо из наследников не имеет возможности представить доказательства, являющиеся основанием для призвания к наследованию, он может быть включен в круг наследников на основании письменного заявления других наследников, принявших наследство и подтвердивших свое родство с наследодателем.

    При приеме заявления о принятии наследства от наследника по закону нотариус должен выяснить у обратившегося наследника полный круг наследников по закону, а при наследовании по завещанию - установить лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Об открывшемся наследстве нотариус извещает наследников, место нахождения которых ему известно.

    На наследуемое имущество должны быть также представлены доказательства его принадлежности наследодателю на праве собственности.

    Если заявление наследника о принятии наследства передается нотариусу другим лицом или при пересылке заявления по почте, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована. Право засвидетельствовать подлинность подписи имеет любой нотариус, либо должностное лицо местной администрации в случае отсутствия нотариуса в месте проживания нотариуса, либо должностное лицо консульского учреждения при проживании наследника за рубежом, а также лица, уполномоченные удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ (начальники военно-лечебных учреждений, командиры воинских частей, соединений, учреждений или заведений, начальники мест лишения свободы и др.).

    В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской, части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, - также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих могут быть засвидетельствованы командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

    Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, такая доверенность также должна быть удостоверена нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

    Если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, приобщенном к наследственному делу.

    При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором предполагается указание родственных или иных отношений наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.

    Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, отсутствуют, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания степени родства или наличия брачных отношений. И наоборот, если в завещании не указаны родственные или брачные отношения, нотариус по желанию наследников и при предъявлении необходимых документов вправе указать в свидетельстве о наличии этих отношений.

    Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве.

    Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, право на которое или само это имущество подлежит регистрации (специальному учету), в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных органах, о чем разъясняет наследникам.

    Свидетельство выдается по заявлению наследника.

    Свидетельство о праве на наследство может быть выдано (а по желанию наследников - должно быть выдано) только на часть наследственного имущества (например, на вклад). На остальное имущество впоследствии может быть выдано дополнительное свидетельство.

    Нескольким наследникам может быть выдано одно общее свидетельство о праве на наследство (при наличии общих оснований наследования). Однако по просьбе наследников каждому из них могут быть выданы отдельные свидетельства на причитающиеся им доли наследства. Кроме того, им могут быть выданы отдельные свидетельства на определенный вид наследственного имущества.

    Если свидетельство о праве на наследство выдается не всем наследникам, а одному или нескольким из них, в тексте свидетельства должен быть отражен размер доли, свидетельство о праве на наследство на которую еще не выдано.

    При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус совершает следующие действия в отношении наследственного имущества.

    Нотариус проверяет:

    1) принадлежность этого имущества на праве собственности или ином вещном праве;

    2) наличие сособственников;

    3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного имущества.

    Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо обременения, нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях. Если на недвижимое имущество наложено запрещение отчуждения в связи с получением ссуды, нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано свидетельство о праве на наследство.

    Нотариусом, как правило, также проверяются документы об оценке имущества, являющегося предметом сделки.

    При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус, наряду с проверкой обстоятельств, предусмотренных законом, проверяет, не отменено ли завещание.

    При выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним наследникам нотариус направляет копию свидетельства о праве на наследство в органы опеки и попечительства для осуществления контроля за распоряжением имуществом.

    На день открытия наследства имелся жилой дом, а на день выдачи свидетельства жилой дом снесен либо сгорел. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается на денежное возмещение за снесенный жилой дом либо на страховую сумму на сгоревшее строение. Аналогично выдается свидетельство на деньги, если сданные в комиссионный магазин вещи ко дню выдачи свидетельства проданы.

    Нотариус проверяет, не имеется ли запрещения отчуждения дома (квартиры) или ареста. Если запрещение наложено в связи с получением кредита (займа), нотариус сообщает банку, кредитной или иной организации, а равно физическому лицу, выдавшему кредит (заем), о том, что наследникам заемщика выдано свидетельство о праве на наследство. В случае, когда на дом (квартиру) наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста.

    В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку или договор банковского вклада (иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которых делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство: «Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена. Нотариус (подпись)». Если сберегательная книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в котором согласно имеющимся у них сведениям может храниться вклад на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом.

    Вклад является объектом наследования и оформляется нотариусом в общем порядке, если:

    - вкладчиком не сделано распоряжение банку о выплате в случае смерти вклада определенному лицу или государству;

    - завещательное распоряжение банку сделано в пользу одного лица, которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика, и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика;

    - лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.

    При оформлении вкладов в двух последних случаях нотариус истребует от наследников свидетельства о смерти вкладчика и назначенного вкладчиком получателя вклада, запрашивает в банке сведения о наличии вклада, а также на чье имя было сделано завещательное распоряжение.

    Если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика, суммы, которые подлежат выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, указанным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними в равных долях. В свидетельстве о праве на наследство указывается, что наследственное имущество состоит «из денежного вклада, хранящегося в банке (наименование и место его нахождения), на счете (номер) с причитающимися процентами». Сумма вклада указывается только в случае, если об этом просит наследник.

    Кооперативные дачи, квартиры и гаражи являются собственностью кооперативов и не входят в состав наследственного имущества. В личную собственность наследников переходят паенакопления, т.е. денежные средства. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариусу необходимо разъяснить наследникам, что получение свидетельства о праве на наследство на паенакопления не предрешает вопроса о принятии в члены кооператива наследника. Этот вопрос решается согласно уставу кооператива (например, общим собранием членов кооператива).

    Если наследственное имущество является выморочным, свидетельство о праве на выморочное имущество также выдается на основании заявления о его выдаче и направляется в соответствующий орган государственной власти Российской Федерации.

    Свидетельство о праве на наследство не может быть аннулировано тем же нотариусом, который выдал свидетельство. Это может сделать только суд.

    Если наследник принял наследство одним из указанных в законе способов, но нотариальная контора (нотариус) отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с отказом, рассматриваются судом в порядке особого производства.

    В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском (например, о недействительности завещания или о том, что наследник должен быть отстранен от наследования как недостойный), суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что они вправе в порядке искового производства на общих основаниях заявить иск.

    Согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя уплачивается государственная пошлина в размере 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 рублей; другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 рублей.

    Таким образом, размер государственной пошлины зависит от стоимости наследуемого имущества.

    Согласно подп. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества (в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте - курса Центрального банка Российской Федерации) на день открытия наследства.

    При определении размера пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство не принимаются в расчет и не включаются в стоимость переходящего по наследству имущества:

    - жилые дома, квартиры, если наследники проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти;

    - имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;

    - вклады в банках;

    - страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования;

    - суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности.

    Когда наследников несколько (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику.

    От уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за удостоверение завещаний в пользу государства или юридических лиц, за получение свидетельств о праве на наследство в отношении имущества, оставшегося после лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей, за выдачу свидетельств о праве наследования имущества родственников, подвергшихся репрессиям, и т.п.

    На основании п. 6 ст. 85 Налогового кодекса РФ нотариусы, осуществляющие частную практику, обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня выдачи свидетельств.

    Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

    Таким образом, принятие наследства возможно двумя способами: посредством подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство; посредством фактического принятия наследства, в частности если наследник:

    - вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

    - принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

    - произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

    - оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

    Таким образом, правовые основания открытия наследства предназначены для локализации наследственных правоотношений, обеспечивая их территориальную привязку к определенному нотариальному округу в целях юридической целостности наследственного имущества, для дальнейшего оформления и осуществления наследственных прав наследников и возмещения кредиторам долгов наследодателя.

    Таким образом, по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него.

    Закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части. Последним местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

    Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации является место нахождения такого имущества. Если такое имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на той территории, где оно находится.




    Заключение

    Подводя итог данного научного исследования, еще раз отметим, что наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

    Наследодателями могут быть дееспособные физические лица, а наследниками могут выступать как физические, так и юридические лица.

    Имущество, переходящее в порядке наследования - это принадлежащее наследодателю на праве собственности на день его смерти, либо объявления умершим вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не гражданским законодательством, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

    Принятие наследства возможно двумя способами: посредством подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство; посредством фактического принятия наследства, в частности если наследник:

    - вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

    - принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

    - произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

    - оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

    Если наследник не хочет принимать наследство, он может отказаться от него в пользу других наследников, в этом случае его доля будет разделена в равных частях между другими приемниками.

    Фактическое вступление во владение наследственным имуществом (вступление в наследство) означает, что наследник реально владеет и пользуется имуществом, входящем в наследственную массу (например, проживает в квартире или жилом доме, завещанном как данному наследнику, так и другим наследникам, пользуется домашним имуществом, попавшим в наследственную массу). Однако такие пользования и владение должны быть правомерными.

    Наследник может как вступить в наследство, так и отказаться от него посредством соответствующего волеизъявления, выраженного в письменном заявлении и отправленного в адрес нотариуса, либо просто не принимать наследство ни фактически ни юридически.

    По нашему мнению п. 2 ст. 1153 ГК РФ следует дополнить указанием на то, что заявление наследника о факте непринятия наследства может быть подано в течение срока, установленного для принятия наследства. По истечении указанного срока наследник, не желающий наследовать, сможет, как и сегодня, отказаться от наследства в судебном порядке.

    Время открытия наследства имеет важное значение в институте наследования, именно со времени открытия наследства начинают течь все сроки, связанные с наследованием имущества.

    Для того, чтобы наиболее точно определить степень правонаследования, считается, требуется фиксировать не только дату, но и время смерти наследодателя.

    Немаловажным фактором для выполнения условий завещания коммориентов, имеет место точное определение смерти каждого.

    Однако, бланк свидетельства о смерти установленного государственного образца не содержит такой графы, как время смерти, в нем предусмотрена только дата смерти, в связи с чем целесообразным было бы внести изменения в указанный блпнк, установив в нем и время смерти. В тех же слуяаях, когда время смерти доподлинно установить не возможно, рекомендуется в данной графе ставить прочерк, либо писать «не установлено».

    По месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него.

    Закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части. Последним местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

    Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации является место нахождения такого имущества. Если такое имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на той территории, где оно находится.

    Как показывает практика наибольшее количество спорных вопросов возникает, когда наследник первоначально не принимает наследство, а по прошествии некоторого количества времени, пропустив срок вступления в наследство, меняет свое решение и пытается вступить в наследство, обосновывая пропущенный срок уважительными причинами. Суд же в свою очередь исследую причины пропуска срока в наследство обоснованными выносит соответствующее решение и восстановлении срока. Иногда в судебной практике встречаются решения в которых не восстанавливается пропущенный срок, а продлевается, что, по моему мнению является неправильным.

    Особенно остро проблемы принятия наследства проявляются в сельских населенных пунктах. В отдаленных сельских населенных пунктах в связи с отсутствием нотариуса непосредственно в населенном пункте, граждане зачастую никаким образом не оформляют принятие наследства и лишь по истечении большого периода времени, в связи с наступившей необходимостью продажи либо покупки имущества, перешедшего в порядке наследования обращаются в нотариат, либо в суд. Рассмотрение таких заявлений в суде становится затруднительным в связи с прохождением большого периода времени и утраты некоторых доказательств, в частности, подтверждающих фактическое вступление в наследство движимым имуществом.




















    Список изученной и использованной литературы

    Нормативные правовые акты

    1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

    2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

    3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

    4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

    5. Жилищный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.

    6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998. № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. Ст. 3824.

    7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

    8. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.

    9. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

    10. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 02.06.2016) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

    11. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // СЗ РФ.

    12. Приказ Минздрава РФ от 04.03.2003 № 73 «Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий» // БНА. 2003. № 25.

    13. Решение Правления Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации от 1 - 2 июля 2004 года // Нотариальный вестник. 2004. № 9. С. 5 - 8.

    14. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденных Федеральной нотариальной палатой 28.02.2007 // Нотариальный вестник. 2007. № 8.

    15. Закон РСФСР от 11.06.1964 (ред. от 21.03.1991) «Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР» (вместе с «Гражданским кодексом РСФСР») (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.

    Специальная литература

    16. Абраменков, М. С. Общая характеристика завещания как основания наследования / М. С. Абраменков // Нотариус. 2010. № 6. С. 5 - 11.

    17. Абраменков, М. С. Юридическое значение открытия наследства / М.С. Абраменков // Наследственное право. 2015. №2. С. 6 - 9.

    18. Барщевский, М. Ю. Наследственное право: учебное пособие / М. Ю. Барщевский. М.: Белые альвы, 1996. 274 с.

    19. Белов, В. А. Гражданское право России. Общая часть. Т. 2. Лица, блага, факты: учебник / В. А. Белов. М.: Юрайт, 2011. 511 с.

    20. Блинков О. Е. Прощение недостойного наследника / О. Е. Блинков // Наследственное право. 2008. № 3. С. 8 - 10.

    21. Виноградова О.Ю. Правовые основания открытия наследства / О. Ю. Виноградова // Нотариус. 2009. № 4. С. 32 - 34.

    22. Власов, Ю. Н. Наследственное право: курс лекций / Ю. Н. Власов, В. В. Калинин. М.: Юрайт, 2002. 444 с.

    23. Гражданское право России. Общая часть: курс лекций; под ред. О. Н. Садикова. М.: Юристъ, 2006. 510 с.

    24. Гражданское право: учебник. В 4 т.; Т. I; отв. ред. Е. А. Суханов.: Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2004. 598 с.

    25. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. 610 с.

    26. Гражданское право: учебник. Часть 3 / Под ред. Д. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 2008. 512 с.

    27. Гришаев, С. П. Комментарий к законодательству о наследовании / С.П. Гришаев // СПС «Консультант Плюс».

    28. Грудцына, Л. Ю. Как правильно распорядиться своим имуществом (наследование, дарение, рента) / Л. Ю. Грудцына // СПС «Консультант Плюс».

    29. Гущин, В. В. Наследственное право и процесс в Российской Федерации / В. В. Гущин, Ю. А. Дмитриев. М.: Эксмо, 2004. 612 с.

    30. Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник / В.В. Гущин, В.А. Гуреев. М.: Эксмо, 2013. 498 с.

    31. Долгова, М. Н. Споры о наследстве: как выиграть дело в суде? / М. Н. Долгова. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 444 с.

    32. Ершов, В.А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / В.А. Ершов, А.В. Сутягин, А.Н. Кайль // СПС «КонсультантПлюс».

    33. Зайцева, Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т. И. Зайцева, П. В. Крашенинников. М.: Статут, 2003. 524 с.

    34. Казанцева, А. Е. Приобретение права собственности в порядке наследования / А. Е. Казанцева // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга; под ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008. С. 239 - 252.

    35. Кирилловых, А. А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве / А. А. Кирилловых. М.: Деловой двор, 2011. 144 с.

    36. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (постатейный) / Е. Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и др.; под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 592 с.

    37. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / М. П. Бардина, Б. А. Булаевский, Н. Г. Вилкова и др.; под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. М: КОНТРАКТ, 2010. 672 с.

    38. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный); под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. М.: Юрист, 2010. 598 с.

    39. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Учебно-практический комментарий (постатейный); под ред. А. П. Сергеева. М.: Юрист, 2011. 912 с.

    40. Комментарий к ГК РФ. Часть третья (постатейный); отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2004. 656 с.

    41. Костычева, А. И. Наследование по завещанию / А. И. Косычева // Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 2. С. 16 - 17.

    42. Котарев, С. Н., Котарева, О. В. Осуществление наследственных прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан / С. Н. Котарев, О. В. Котарева // Наследственное право. 2011. № 2. С. 26 - 27.

    43. Кузнецова, Э. А. О правовой сущности наследственной трансмиссии / Э. А. Кузнецова // Наследственное право. 2008. № 1. С. 17 - 18.

    44. Кузнецова, Э. А. Приобретение наследства в порядке наследственной трансмиссии / Э. А. Кузнецова // Наследственное право. 2010. № 4. С. 20 - 21.

    45. Кузнецова, Э. А. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): основные положения / Э. А. Кузнецова // Наследственное право. 2014. № 2. С. 33 - 37.

    46. Лысенко, Е. В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания / Е. В. Лысенко // Нотариус. 2013. № 2. С. 16 - 18.

    47. Малкин, О. Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону / О. Ю. Малкин // Наследственное право. 2014. № 4. С. 14 - 21.

    48. Минахина, И. А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования / И. А. Минахина. М.: Дашков и К, 2007. 492 с.

    49. Матинян, К.А. О процедуре принятия наследства и отказа от наследства / К.А. Матинян // Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 2. С. 18 - 19.

    50. Михалева, Т. Н. Как правильно вступить в наследство: практические рекомендации юриста / Т. Н. Михалева. М.: РОСБУХ. 2008. 554 с.

    51. Москалева, О. Наследство можно оспорить / О. Москалева // Жилищное право. 2016. № 3. С. 27 - 32.

    52. Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е. Р. Аминов, И. А. Андреев, И. Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М. А. Димитриева // СПС «КонсультантПлюс».

    53. Настольная книга нотариуса. В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И. Г. Медведева. М., 2015. С. 246 - 247.

    54. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Том 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова // СПС «Гарант».

    55. Никифоров, А. В. Разъяснение Верховным Судом Российской Федерации вопросов наследования (продолжение) / А. В. Никифоров // Наследственное право. 2014. № 1. С. 17 - 18.

    56. Новицкий И. Б. Римское право / И. Б. Новицкий. М.: Право, 1993. 245 с.

    53. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / М. М. Богуславский, Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 311 с.

    57. Рассказова, Н. Ю. Фактическое принятие наследства / Н. Ю. Рассказова // Вестник гражданского права. 2016. № 5. С. 68 - 109.

    58. Рудик, И. Е. О реализации принципа универсальности наследственного правопреемства при принятии наследства и отказе от него / И. Е. Рудик // Нотариус. 2013. № 7. С. 21 - 25.

    59. Седова, Н. А. О некоторых условиях реализации права на наследство / Н. А. Седова // Власть Закона. 2015. № 2. С. 77 - 83.

    60. Синцов, Г. В. Проблемы определения места открытия наследства / Г. В. Синцов, Т. В. Гошуляк // Нотариус. 2012. № 5. С. 22 - 25.

    61. Скловский, К. И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы / К. И. Скловский. М.: Статут, 2004. 444 с.

    62. Слободян, С. А. Завещание как основание наследования / С. А. Слобадян // Нотариус. 2009. № 2. С. 21 - 22.

    63. Смирнов, С. А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации понятий / С. А. Смирнов // Наследственное право. 2012. № 4. С. 18 - 22.

    64. Смирнов, С. А. Юридические ситуации приобретения наследства / С. А. Смирнов // Нотариус. 2014. № 7. С. 31 - 34.

    65. Смирнов, С. А. Статус наследника-трансмиссара: аспекты теории и судебной практики / С. А. Смирнов // Наследственное право. 2013. № 1. С. 29 - 32.

    66. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. д.ю.н., проф. И. В. Решетниковой. М.: Норма, 2005. 598 с.

    67. Сутягин, А. В. Имущественные отношения супругов и наследование / А. В. Сутягин. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2008. 544 с.

    68. Тарасова, И. Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве / И. Н. Тарасова // Наследственное право. 2014. № 3. С. 35 - 38.

    69. Терехова, М. В. Закрытое завещание в России: миф или реальность / М. В. Терехова // Нотариус. 2015. № 2. С. 33 - 37.

    70. Уруков, В. Н. Односторонние вексельные сделки в системе оснований вексельных обязательств / В. Н. Уруков // Юрист. 2013. № 5. С. 22 - 28.

    71. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. М.: Норма 2012 (по ред. 1912). 344 с.

    72. Юдина, Ю. В. Объявление лица умершим в системе оснований открытия наследства / Ю. В. Юдина // Наследственное право. 2007. № 1. С. 14 - 15.

    73. Юрченко, О. Ю. Смерть как юридический факт в гражданском праве России / Ю. В. Юрченкова // Нотариус. 2012. № 3. С. 11 - 15.

    Материалы судебной практики

    74. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996. № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы» // СПС «КонсультантПлюс».

    75. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 05.10.2000. № 199-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева Андрея Михайловича на нарушение его конституционных прав положениями части первой ст. 40.1 Кодекса законов о труде Российской Федерации и п. 1 ст. 12 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. № 1.

    76. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» // СПС «КонсультантПлюс».

    77. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29.05.2012 № 9 // Российская газета. 2012. № 127.

    78. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 7.

    79. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 16.06.2015. г. по делу № 33-5739/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

    80. Кассационное определение Красноярского краевого суда по делу № 33-369/2011от 19.01.2011 // Архив Красноярского краевого суда.

    81. Решение Советского районного суда г. Красноярска в решении от06.04.2012 по делу № 2-509/12 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.

    82. Решение Ужурского районного суда Красноярского края от 24.09.2012 по делу № 2-611/2012 // Архив Ужурского районного суда Красноярского края.

    83. Решение Советского районного суда г. Красноярска от 08.10.2012 по делу № 2-243/2011 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.

    84. Решение Новоселовского районного суда Красноярского края от 18.10.2011 по делу 2-326/2011 // Архив Новоселовского районного суда Красноярского края.

    85. Решение Советского районного суда г. Красноярска в решении от 06.12.2010 г. Красноярск по делу № 2-489/2010 // Архив Советского районного суда г.Красноярска.

    86. Решение Советского районного суда г. Красноярска в решении от 16.01.2012 г. Красноярск по делу № 2-120\2012 // Архив Советского районного суда г. Красноярска.

    87. Решение Советского районного суда г. Красноярска 12.11.2012 по делу № 2-7959/12 // Архив Советского районного суда г.Красноярска.










Если Вас интересует помощь в НАПИСАНИИ ИМЕННО ВАШЕЙ РАБОТЫ, по индивидуальным требованиям - возможно заказать помощь в разработке по представленной теме - Наследство (основание,приобретение) ... либо схожей. На наши услуги уже будут распространяться бесплатные доработки и сопровождение до защиты в ВУЗе. И само собой разумеется, ваша работа в обязательном порядке будет проверятся на плагиат и гарантированно раннее не публиковаться. Для заказа или оценки стоимости индивидуальной работы пройдите по ссылке и оформите бланк заказа.